Zavialovo.ru

Юридическая консультация
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

В течение какого времени можно оспорить наследство

Срок давности по оспариванию наследства по закону РФ

Содержание статьи
    1. Кто имеет право на оспаривание наследства по завещанию?
    2. В какой срок можно оспорить наследство?
    3. Как рассчитывается срок исковой давности?

Споры, связанные с наследством, являются достаточно распространенными в практике судов. Кто может оспорить завещание, и сколько времени должно пройти с момента вступления наследника в его законные права? На эти вопросы ответим далее.

Кто имеет право на оспаривание наследства по завещанию?

Сделать это через суд может любое лицо, чьи права были нарушены в результате волеизъявления завещателя. Но это вовсе не означает, что его требование будет удовлетворено судом.

Оспорить завещание можно в следующих случаях:

  • оно было составлено с нарушением письменной формы;
  • оно не было удостоверено нотариусом;
  • при составлении и подписании документа, равно как и при его заверении у нотариуса, не присутствовал свидетель, в то время как по закону его присутствие обязательно;
  • закрытое завещание не было собственноручно подписано наследодателем;
  • наследник может быть признан недостойным;
  • завещатель не был дееспособным в момент составления документа;
  • документ был оформлен не лично, а через представителя.
Обратите внимание!

Общие требования к оформлению завещания содержатся в ст. 1124 ГК РФ.

Ситуации, в которых наследники могут быть признаны недостойными, содержатся в ст. 1117 ГК РФ. Это:

  • родители, которые были лишены родительских прав;
  • граждане, которые уклонялись от своих обязанностей, связанных с содержанием завещателя;
  • наследники, которые подделали завещание, уничтожили или похитили его;
  • граждане, которые принудили наследодателя указать свою последнюю волю в документе, а также убедили других наследников отказаться от имущества путем обмана, угроз или других противоправных действий.
Обратите внимание!

Противоправный характер действий, препятствующий получению наследства, должен быть доказан в суде.

Как правило, завещание оспаривают родственники, которые являются наследниками согласно закону. Круг таких лиц и порядок процедуры определены в ст. 1141 ГК РФ.

В какой срок можно оспорить наследство?

Такое понятие, как исковая давность, применяется и в тех случаях, когда оспаривается передача наследства по завещанию. Этот период определяется в соответствии со ст. 195 ГК РФ. Это тот временной промежуток, в течение которого нарушенное право истца может быть защищено. В разных ситуациях могут применяться разные сроки — общие или специальные.

По общему правилу, установленному ст. 196 ГК РФ, стандартный период времени для обращения за защитой своих прав в суд составляет три года. Именно такой срок применяется к спорам, связанным со вступлением в наследство. Но это вовсе не значит, что по истечении указанного времени оспорить волю умершего нельзя. В некоторых ситуациях, перечисленных в ст. 205 ГК РФ, этот промежуток может быть восстановлен. Иными словами, несмотря на то, что прошло уже три года, истец имеет право обратиться в суд. Для восстановления срока должны присутствовать уважительные причины, такие как тяжелая болезнь истца, его беспомощное состояние и иные основания, которые суд сочтет уважительными.

Обратите внимание!

может быть признана только такая причина пропуска, которая имела место в последние полгода срока.

Важно знать о том, что суд не может отказаться принять исковое заявление лица, которое пытается оспорить наследство, даже если период исковой давности истек. В силу положений ст. 199 ГК РФ требование о защите права, которое было нарушено, принимается судом вне зависимости от того, прошел этот срок или нет. Если вторая сторона спора до момента вынесения судом решения делает устное или письменное заявление о том, что временной промежуток прошел, только в таком случае суд учитывает этот факт. Таким образом, даже если уже истекло три года, шанс оспорить наследство все равно есть, поскольку вторая сторона может не знать о периодах давности либо упустить этот важный момент.

Как рассчитывается срок исковой давности?

Порядок определения этого периода можно найти в ст. 200 ГК РФ. По общему правилу, он начинает течь с того момента, когда лицо узнало (должно было узнать) о факте нарушения своих прав либо получило информацию о том, кого указывать в качестве ответчика в своем иске. Как правило, в делах, связанных с наследством, срок исковой давности отсчитывается с того момента, как умерло лицо, составившее завещание. Однако в некоторых ситуациях это правило не работает (например, если истец не сразу узнал о смерти наследодателя). Тогда период начинает течь с того момента, когда сторона, являющаяся истцом, узнала о завещании и указанных в нем наследниках. При этом, согласно ч. 2 ст. 196 УК РФ, недопустимо превышение срока исковой давности более чем на 10 лет с того дня, как было нарушено право истца.

Обратите внимание!

Течение этого периода может приостанавливаться в ситуациях, перечисленных в ст. 202 ГК РФ. Это наступление чрезвычайного положения, несение военной службы и т.п. Кроме того, приостановка предусмотрена в тех случаях, когда стороны пытаются мирным путем решить возникший конфликт.

Как только прекращается обстоятельство, которое послужило причиной для приостановления, срок возобновляется и в случае, если он составлял менее 6 месяцев, удлиняется до полугода.

Если вы собираетесь оспорить завещание, которое считаете несправедливым, то в первую очередь обратитесь за консультацией к опытному юристу. Он поможет вам определить, насколько велики шансы на успех в вашем конкретном случае. Тем более юридическая помощь будет необходима, если вы пропустили период исковой давности. В подобной ситуации юрист поможет составить заявление в суд о восстановлении срока, в котором опишет, по какой уважительной причине он был пропущен. В нашей компании вы получите квалифицированную юридическую помощь по любым вопросам, касающимся наследования. Звоните нам или оставляйте свое сообщение на сайте.

Сроки оспаривания завещания

Оспаривание завещания происходит тогда, когда родственники не согласны с тем, как распорядился своим имуществом завещатель, и часто в судах доказывают, что он, к примеру, был невменяемым во время его составления. Но если завещание подписано у нотариуса, то доказать такой факт — очень сложная задача. Для этого наследники проводят психиатрическую экспертизу, находят свидетелей, которые проживали с умершим, что влияет на решение суда. Также наследник может посчитать завещание таким, которое задевает его интересы. Тогда они обращаются в суд, чтобы завещание признали частично или полностью недействительным.

Существуют сроки, в течение которых можно оспорить завещание наследником при определенных обстоятельствах.

Виды завещаний. Начало их оспаривания

Существует два основных вида завещаний, которые можно признать недействительными:

  • оспоримое завещание — это такой документ, который признается недействительным в суде;
  • ничтожное — это завещание, которое оформлено не соответствующим образом и признается недействительным независимо от судебного решения.

Причины, по которым оспаривают завещательный документ, гражданский кодекс постоянно расширяет. Например, появились такие, как грубое нарушение законодательного процесса оформления завещания, если наследодатель признан недееспособным в результате нарушения психики, или же его умышленно заставляют написать и подписать документ, применяя шантаж и угрозы физической расправы.

Наследодатель может завещать только свое личное имущество. Если, например, квартира принадлежит государству, то никаким образом ее нельзя оформить на кого-то другого.

Если завещание составлено не по форме, что считается нарушением, или наследодатель в момент совершения завещания был недееспособным, или его заставили написать его под угрозой физической расправы и т.п. , во всех этих случаях завещание можно оспорить.

В данном случае гражданкой Ф. были нарушены сроки исковой давности, так как для оспоримого завещания срок, в который можно оспорить завещание, согласно статье 179 ГК РФ, составляет один год.

Оспоримые завещания и сроки их оспаривания

Сроки оспаривания завещания предусмотрены действующим законодательством и составляют:

  • один год — для ситуаций, когда оспоримая сделка признана полностью недействительной и не имеет последствий;
  • три года — в ситуациях, когда есть требование о применении негативных последствий недействительности ничтожной сделки.

Оспоримое завещание возможно установить недействительным только в судебном порядке. Если же его никто не оспаривал или не оспорил, то оно продолжает быть таковым, которое имеет юридическое значение. Основаниями для признания такого завещания недействительным могут быть следующие:

  • если физическое лицо было признано в судебном процессе недееспособным частично, полностью или только ограничено;
  • если физическое лицо не понимало своих действий и не могло ими руководить, под влиянием заблуждения, обмана, насилия, угрозы, по соглашению обеих сторон, одна из которых умышленно провоцировала подписать и составить такой документ, или со случайным тяжелым стечением различных обстоятельств;
  • если подделана подпись;
  • если наследодатель внес в документ такое имущество, которое принадлежит обоим супругам, так как приобреталось в браке;
  • если завещание было составлено с грубым нарушением формы или установленного порядка его совершения.

Какие-то мелкие нарушения по его составлению, если суд установил, что они никак не влияют на волеизъявление наследодателя, не могут быть основанием для оспаривания завещания. Если наследователь предъявил иск в судебный орган по рассмотрению такого ряда нарушений, то суд вправе признать или отклонить такое исковое заявление.

Завещание может быть оспорено только физическим лицом, права и интересы которого были нарушены. Сделать они это могут только с того момента, когда открыто наследство и наследователи вступили в свои права (ст. 1131 ГК РФ). Невозможно оспорить завещание до момента его открытия, так как нет самого предмета, который можно оспорить.

Как восстановить пропущенный срок

На практике восстановление пропущенного срока, в который по законодательству можно оспорить завещание, является делом не простым даже для опытного юриста. Для этого нужно предоставить самые веские причины, чтобы судья принял решение в пользу истца.

Статья 1154 ГК РФ устанавливает шестимесячный срок для вступления наследника в свои имущественные права. Наследователю необходимо подать заявление нотариусу, все это время доказывать, что он дорожит этим имуществом, принимает меры по его сохранности, оплачивает расходы по содержанию. Тогда проблем со вступление в наследство быть не должно.

Если же наследодатель не знал о смерти завещателя и пропустил из-за этого сроки вступления в наследство, тогда ему нужно подавать в суд заявление о восстановлении срока, так как могут быть другие родственники, которые знали о смерти завещателя, и по истечении шести месяцев могут претендовать на получение наследства. Либо государство получит наследство, как выморочное.

Есть два пути восстановить пропущенные сроки — через суд и без него. В случае если все наследники, принявшие имущество после пропущенного срока вступления в наследство наследователем по завещанию, согласились восстановить срок самостоятельно, то решение суда не понадобится. В ином случае нужно обращаться в суд с иском о восстановлении срока принятия наследства.

Читать еще:  Оспаривание завещания в судебном порядке

В течение какого времени можно оспорить завещание и условия признания завещание недействительным

Оспорить завещание могут только родственники первой очереди и лица, которые претендуют на обязательную долю

Ценным документом, при котором наследникам достается часть имущества ушедшего родственника является – завещание. Составление его у нотариуса, а в некоторых случаях и при свидетелях даёт ему юридическую силу и право распоряжаться собственностью тем людям, которые указаны в документе. Любой суд стоит на стороне лица, который при жизни позаботился о своём имуществе и грамотно составил завещание. Волеизъявление ушедшего из жизни является приоритетным и только в определенных случаях и при нестандартных обстоятельствах можно его оспорить.

Задаваясь вопросом: в течение какого времени можно оспорить завещание, необходимо обратиться к статье законодательных актов. Недовольные и несогласные с завещанием родственники, должны быть осведомлены, кто имеет право на оспаривание и какие сроки для этого предусмотрены. Оспорить завещание могут только родственники первой очереди (супруги, дети, родители) и лица, которые претендуют на обязательную долю (несовершеннолетние, дети-инвалиды, иждивенцы, недееспособные граждане). Если с иском придёт человек, который не имеет никакого отношения к наследству, его даже не будут рассматривать.

Важно помнить, что такой гражданский процесс как оспаривание завещания может затянуться, поэтому необходимым условием является уложиться в сроки. Далее более подробно о времени и сроках.

Срок подачи иска и срок оспаривания – это не одно и тоже. Трактуя закон о сроке оспаривания можно объяснить его как нарушение прав наследника и когда, он об этом официально узнаёт, тогда и наступает отсчёт времени. Оспорить завещание можно в течение одного года, если существовал факт давления на завещателя, например, применялись пытки (физические и моральные испытания), присутствовал шантаж. Оспорить завещание в течение трёх лет можно тогда, когда имело место подписание документа в психически неадекватном состоянии. Срок подачи иска желателен в течение полугода до официального оглашения завещания нотариусом. Можно подать иск и позже, но вас ждут дополнительные трудности и неожиданности. По истечении полугода после смерти покойного, нотариус должен вручить свидетельства наследникам согласно завещанию и распределить наследство. Оспаривание в этом случае затянется на неопределенный срок, поскольку суд при рассмотрении дела должен не только отменить действие завещания, но и аннулировать свидетельства. К тому времени имущество может быть распродано, и очень сложно получить материальную компенсацию за него.

Существуют несколько фактов, по которым могут признать завещание недействительным:

  • Грубые ошибки в составлении документа (мелкие опечатки и описки не принимают во внимание);
  • Подделана подпись в завещании (почерковедческая экспертиза выявляет факт подделки);
  • Отсутствует подпись нотариуса, который должен заверять документ;
  • Наследодатель страдал психическим заболеванием или старческим слабоумием;
  • При составлении бумаги, завещатель находился в алкогольном или наркотическом опьянении;
  • Обязательная доля, определенная законом, игнорируется.

К сожалению, как показывает практика, доказать давление на наследодателя очень непросто. Сложность заключается и в том, что срок давности по оказанию давления не велик, а доказательства должны быть неоспоримыми и весомыми.

Предварительная подготовка для оспаривания завещания после смерти необходима тщательным образом. Нужно провести все исследования и экспертизы, которые смогут повлиять на исход дела. Это экспертиза почерка, выписка из психиатрической лечебницы (если таковая есть), показания свидетелей и так далее. Логическое образование в одну цепочку всех доказательств сможет достоверно оценить обстоятельство при которых было составлено завещание.

После подачи иска, дается пять дней для принятия его или отклонения. Если заявление составлено с ошибками и нет достаточной информации либо отсутствуют документы в качестве приложения к основному заявлению – его отклоняют. Отклонение иска возможно только в письменном виде. Иск, который был принят, рассматривается в течение двух месяцев. Участниками процесса могут быть все наследники, указанные в завещании. И, нужно понимать, что судебные тяжбы могут продлиться из-за недостаточной доказательной базы, либо непредвиденных ситуаций со всеми участниками процесса.

Если у вас возникли иные вопросы, обращайтесь к адвокату по наследству Головешкину Игорю Витальевичу по телефону +7 (495) 241-12-69 , первичная консультация бесплатна.

В какие сроки можно оспорить завещание?

Часто возникают ситуации, когда родственники разворачивают борьбу за наследство. В большинстве случаев, возникает вопрос касательно оспаривания завещания на квартиру. Каждый гражданин страны вправе самостоятельно решить, как ему распорядиться личным имуществом.

Можно составить завещание, которое вступит в силу после смерти. Отписать имущество можно на любого человека независимо от степени родства. В случае неправильного составления документа, родственники имеют право опротестовать решение суда.

Кто может опротестовать завещание?

Под пристальным вниманием оказывается солидное имущество. Несовершеннолетние дети имеют право получить согласно завещанию 50% квартиры. Кто имеет право оспорить документ? Большинство граждан наивно полагают, что на это никто не имеет права, поэтому интересы лиц, не достигших восемнадцати лет, учитываются в первую очередь.

Не каждый наделен правом оспаривать документы с завещанием. Любые опровержения бумаг могут быть проведены только в судебном порядке, поэтому вы должны подготовиться к тому, что в любом случае придется обращаться за помощью в эти инстанции.

Кто же может оспорить завещание?

В первую очередь это:

  • Супруг, родители и дети умершего. Обязательной является выдача части имущества детям, не достигшим 18 лет, а также родителям, которые не могут себя обеспечить.
  • В случае, если родственников первой очереди нет – тогда право наследование переходит к другим членам семьи.

Основания для опротестования завещания

Согласно ст. 1131 Гражданского Кодекса РФ оспорить завещание на квартиру разрешается только в судебном порядке. Действующее законодательство выделяет несколько типов завещаний, которые можно признать недееспособными.

В деталях:

  • Документ оспоримый, который суд признал таковым;
  • Ничтожный документ, не зависимо от судебного решения.

Чтобы подтвердить факт недействительности бумаг, необходимы убедительные основания, в числе которых:

  • Заключение судебное о том, что лицо является недееспособным;
  • Составление бумаг психически нездоровым человеком;
  • Завещание было составлено под давлением со стороны другой персоны: шантаж, угрозы, обещания;
  • Последняя воля наследодателя во время тяжелой болезни (частичная недееспособность в связи с употреблением лекарственных препаратов или какого-либо специфического лечения).

О том, можно ли сестре оспорить завещание, читайте тут.

Ключевыми основаниями для сомнения в том, что документ действительно составлен по закону могут считаться другие нарушения, например:

  • Если бумаги были заверены человеком, который не имеет никаких для этого оснований;
  • Документы были подписаны не завещателем;
  • В случае, если обязательным требованием было наличие свидетеля, а такого не оказалось;
  • Не были соблюдены правила оформления, то есть отсутствовала дата, место составления;
  • Завещание было составлено несколькими людьми.

В какие сроки можно опротестовать завещание?

В большинстве случаев успех дела будет зависеть от сроков оспаривания документов. Сроки практически невозможно продлить, это сложная процедура. Лучше постараться сделать все вовремя. Сколько дается времени на опровержение завещания?

Все будет зависеть оснований, согласно которым была произведена процедура аннулирования:

  • Признание документа ничтожны – 3 года;
  • Доказывание факта написания завещания под давлением, а также угрозами – 1 год.

Завещание будет признано недействительным только в том случае, если:

  • Во время составления бумаг были допущены опечатки, на основании которых и было произведено аннулирование документации;
  • Была подделана подпись наследодателя;
  • Завещание не было заверено нотариусом;
  • Недееспособный человек составил распоряжение, он не мог адекватно оценивать ситуацию;
  • При оформлении документации завещатель был в состоянии наркотического или алкогольного опьянения;
  • Бумаги являются противоречием основным правам претендентов на имущественную долю.

Рассчитать срок оспаривания можно, для этого достаточно будет установить основания для проведения процедуры. Такие ситуации случаются довольно редко. И все потому, что факт давления доказать в судебном порядке сложно.

По закону не может быть рассмотрен иск, к которому не была приложена полноценная доказательная база. Стандартные сроки оспаривания завещания составляют всего три года, данную процедуру следует проводить спустя 6 месяцев после смерти человека.

Если никаких действий не было принято, законные наследники вступают в свои права, и получают на руки все необходимые документы. Из-за поздней подачи бумаг могут быть автоматически аннулированы выданные свидетельства. Возврат собственности можно смело требовать. Претенденты могут разделить имущество, продав его или принять другое решение.

В таком случае придется добиваться денежной компенсации. На это потребуется дополнительное время. Как долго будут рассматривать иск? В течение 5 дней будет вынесен вердикт – принят иск или же нет. Если он составлен не по правилам, его просто отклонят.

Основаниями для этого могут послужить:

  • Не соблюденные требования к заявлению;
  • Отсутствующие приложения в виде обязательной документации

В таком случае заявителю будет отправлен письменный отказ, в котором обязательно должны быть указаны причины подобного решения. В течение 2 месяцев рассматривается принятый иск и только потом назначается дополнительное судебное заседание, о котором следует уведомить истца.

На неопределенный срок оно может затянуться только в том случае, если появятся какие-то еще заинтересованные лица, то есть наследники.

Обязательно стоит помнить, что они могут принимать непосредственное участие в процессе и оспорить любое судебное решение. Аннулирование завещания может быть осуществлено в течение 2-3 месяцев, в зависимости от представленной доказательной базы.

Если недостаточно было представлено фактов, наследники не готовы просто сдаваться – тогда готовьтесь к длительным судебным тяжбам.

Принять наследство: инструкция

Главные вопросы

Пресс-служба Федеральной нотариальной палаты и нотариус города Москвы Татьяна Ништ по просьбе «Право.ru» рассказали про самые частые ошибки, которые встречаются при вступлении в наследство, несмотря на известные нормы (например, полугодовой срок для вступления в наследство). Также Ништ рассказала про первые месяцы работы законов блока так называемой наследственной реформы.

Самая распространённая ошибка – несвоевременное обращение к нотариусу. Все слышали про шестимесячный срок для вступления в наследство, но не все знают, для чего он нужен.

Шесть месяцев даётся всем наследникам, чтобы заявить о себе. Потом нотариус выдаёт свидетельство о праве на наследство наследникам, которые вовремя приняли наследство. Иногда этот срок может быть увеличен.

Если наследник срок пропустил или вовсе не обратился к нотариусу, то ему нужно будет доказать, что он фактически принял наследство. То есть управлял наследством, защищал его от расхищения и содержал имущество за свой счёт (например, платил за квартиру). Иначе нужно будет через суд восстанавливать сроки для принятия наследства, чтобы доказать, что причина пропуска была уважительной.

Если наследник не подавал заявление и у нотариуса нет сведений о том, что наследство принято кем-то из наследников фактически, то имущество умершего можно посчитать выморочным. Так называют имущество, на которое не нашлось претендентов. Оно переходит в собственность государства (по правилам ст. 1151 ГК).

Читать еще:  Сохраняется ли право на наследство через 15 лет

Частая ошибка – это направление заявления в нотариальную палату. Заявление нужно отправлять именно по последнему месту жительства умершего (п. 1 ст. 1152 Гражданского кодекса). Если же этот документ подали в нотариальную палату, то он не будет учитываться.

Часто заявления направляют по почте, но при этом подлинность подписи не заверил нотариус. Такое заявление тоже не может рассматриваться. При этом в течение полугода наследник может устранить все недостатки и принять наследство.

То есть после смерти наследодателя в течение шести месяцев (а не позднее) нужно обратиться к нотариусу (не в нотариальную палату) и подать заявление о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследство. Поданное заявление – самое бесспорное подтверждение принятия наследства.

Практика по удостоверению совместных завещаний и наследственных договоров ещё не сформировалась. На что можно обратить внимание уже сейчас, так это значительная степень свободы в части изменения уже сформированной воли супругов в совместном завещании или сторон наследственного договора.

Один из супругов в любое время, в том числе после смерти другого супруга, вправе совершить последующее завещание, а также отменить совместное завещание супругов (по п. 4 ст. 1118 ГК). А согласно п. 10 ст. 1140.1 ГК, наследодатель вправе совершить в любое время односторонний отказ от наследственного договора, если уведомит всех причастных о таком решении. Но при этом он обязан возместить другим сторонам наследственного договора убытки, которые появились из-за исполнения наследственного договора.

После заключения наследственного договора наследодатель может совершать любые сделки с имуществом, даже если такое распоряжение лишит лицо, которое может быть призвано к наследованию, прав на имущество наследодателя. И в этом случае закон ничего не говорит о возмещении убытков другим сторонам наследственного договора.

Принципиальное отличие наследственного договора от договора пожизненной ренты или договора пожизненного содержания с иждивением – это момент перехода права собственности на имущество, переданное по этим договорам. Плательщик ренты становится собственником имущества уже при жизни получателя ренты. При передаче имущества по наследственному договору потенциальный наследник станет собственником имущества только после смерти наследодателя.

То есть при заключении наследственного договора наследодатель свободен в распоряжении своим имуществом; при передаче имущества по договору ренты получатель ренты, не являясь собственником, уже не может отчуждать переданное по договору имущество, а собственник (плательщик ренты) вправе распоряжаться имуществом, но с существенными ограничениями. Например, недвижимое имущество, переданное плательщику ренты, может отчуждаться им только с согласия получателя ренты.

Если получатель пожизненной ренты или пожизненного содержания умирает, то обременение имущества, переданного под выплату ренты, прекращается. А если умер плательщик ренты, то имущество, переданное под выплату ренты, входит в его наследственную массу и наследуется его наследниками.

Общий порядок

Необходимо получить свидетельство о смерти – его отдадут в ЗАГС в обмен на паспорт умершего и медицинское свидетельство о смерти. Если другие родственники получили его за вас, но вы тоже претендуете на наследство, воспользуйтесь ресурсом «Розыск наследников», там вы можете ввести Ф.И.О. умершего и увидеть, открыто ли наследственное дело. Там же указаны контакты нотариуса, который его ведёт. Такое дело на человека может быть только одно: завести другое не получится, дела будут объединены.

Вы получили свидетельство о смерти, с ним вы идёте к нотариусу. Если вам известен перечень имущества умершего, то самым быстрым способом получения наследства будет принести все сопутствующие документы нотариусу. Тут речь идёт о документах на недвижимость, машину и т. д. С момента, как вы обратились к специалисту, нотариус открывает наследственное дело. В его рамках он распределяет по законным основаниям имущество между наследниками и проверяет права каждого из них. Наследникам также необходимо оплатить госпошлину: для наследников первой очереди и второй она будет меньше, чем для прочих наследников. Она исчисляется исходя из стоимости имущества. Например, для земельного участка она может считаться из его кадастровой стоимости.

Если об имуществе покойного вам неизвестно, то нотариус может помочь его найти, но это не является его обязанностью. При этом у него есть полномочия отправить запросы в банки, госорганы или юрлицам. Вы можете предположить, что принадлежало покойному, а нотариус может это проверить.

Самым главным документом в наследовании является свидетельство о праве на наследство. С ним можно оформить собственность на недвижимость (в Росреестре) или зарегистрировать на себя автомобиль (в ГИБДД).

Само по себе завещание меняет только естественный порядок наследования. Узнать, составлено ли завещание, можно также у нотариуса. Все завещания внесены в единый реестр.

Кто опаздывает, тот рискует

Итак, в районный суд Краснодарского края обратился гражданин с просьбой восстановить ему сроки принятия наследства, оставшегося после смерти отца. А еще этот человек попросил судей признать незаконным право собственности родной тетки на унаследованное имущество, как и ее свидетельство о праве собственности и взыскать с родни судебные траты.

В суде истец, бывший житель одной из станиц края, рассказал, что после смерти его отца осталось наследство — хороший дом и большой участок земли. Он сам в это время находился в местах лишения свободы в одной из соседних стран, где отбывал десятилетний срок. Отец умер за год до того, как он освободился.

Гражданин, выйдя на свободу, приехал на родину и обратился к нотариусу, где выяснил, что наследство получила сестра отца, она же зарегистрировала право собственности и на дом, и на землю. Теперь в суде истец доказывает, что он — наследник первой очереди и дом с участком должен достаться ему. Ответчица иск не признала, заявив, что сын пропустил все сроки принятия наследства.

В итоге районный суд сыну срок восстановил и признан его принявшим наследство. Свидетельство о праве на наследство тети на дом и участок признаны недействительными, записи в ЕГРП об этом имуществе аннулированы. А еще райсуд признал за сыном право собственности на участок и дом. С родственницы в пользу племянника судом взыскана госпошлина в 44 тысячи 200 рублей. Краевой суд с этим согласился.

Ответчица пошла жаловаться дальше и дошла до Верховного суда РФ. Там провели проверку и с выводами коллег не согласились, усмотрев в решениях краснодарских судов — «существенные нарушения».

Вот аргументы Верховного суда. Из материалов дела видно, что отец истца умер в январе. Ему на праве собственности принадлежал дом и участок. Завещания он не оставил. Судя по материалам наследственного дела, в конце апреля к нотариусу пришли две сестры умершего и заявили, что они — наследники второй очереди. По их словам, есть наследник первой очереди — сын брата, но они его много лет не видели и, где он живет, не знают. Позже одна из сестер — младшая, отказалась от наследства в пользу старшей. Осенью нотариус выдала наследнице свидетельство о праве на наследство по закону. Спустя месяц было зарегистрировано и право собственности.

Сын умершего пришел к нотариусу спустя почти год. Судя по справке за подписью начальника тюрьмы иностранного государства, сын ровно десять лет отбывал срок наказания.

Районный суд Краснодарского края, удовлетворяя иск, исходил из того, что сын не обратился за наследством вовремя по «независящим от него обстоятельствам. Он не знал или не должен был знать о смерти отца». Поэтому срок для принятия наследства пропущен «по уважительной причине». Значит, подлежит восстановлению. На аргумент родной тети о пропуске срока для принятия наследства райсуд заявил, что этот срок принятия наследства не является сроком исковой давности, поэтому правила о продлении, восстановлении и перерыве сроков исковой давности к нему не применяются. Апелляция с такими выводами согласилась. Доводы ответчицы, что у райсуда нет законных оснований соглашаться восстанавливать срок, краевой суд оставил без внимания.

По мнению Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда, местные «судебные постановления приняты с существенным нарушением норм материального права» и согласиться с ними нельзя.

В статье 1152 Гражданского кодекса сказано, что для приобретения наследства наследник должен его принять. В статье 1154 записано, что сделать он это может в течение шести месяцев со дня открытия. В следующей статье того же кодекса указано, что по заявлению наследника, пропустившего срок, суд может ему срок восстановить и признать человека принявшим наследство, если наследник не знал или не должен был знать об открытии наследства или срок пропущен по уважительным причинам. А еще в этой статье — 1155-й сказано, что восстановить срок возможно, если в течение срока, отведенного для принятия наследства, гражданин обратится в суд «в течение шести месяцев после того, как причины пропуска срока отпали».

Был специальный пленум Верховного суда (№ 9 от 29 мая 2012 года) «О судебной практике по делам о наследовании». И там было сказано дословно следующее: «требования о восстановлении срока принятия наследства и признании наследника принявшим наследство могут быть удовлетворены лишь при доказанности совокупности следующих обстоятельств:

а) наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил срок по другим уважительным причинам. К уважительными причинами отнесены — тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и тому подобное (статья 205 Гражданского кодекса). Не считаются уважительными причинами кратковременное расстройство здоровья, незнание гражданско-правовых норм о сроках и принятии наследства, отсутствие сведений о составе наследственного имущества и тому подобное;

б) обращение в суд наследника, пропустившего срок с требованием его восстановить в течение шести месяцев после того, как отпали причины пропуска срока. Этот шестимесячный срок для обращения в суд не подлежит восстановлению и наследник, его пропустивший, лишается права на восстановление срока принятия наследства.

Как видно из нашего дела, сыну, по его заявлениям в суде, стало известно о смерти отца в мае или «не позднее июня». А в суд с иском о восстановлении срока он отправился только в конце января следующего года. Это означает, что причины, по которым гражданин не пошел в суд за продлением срока наследством, отпали — человек вышел на свободу, но в суд в течение полугода он не поторопился пойти. И оснований для восстановления срока для принятия наследства в нашем случае не имелось.

Читать еще:  Отказ от супружеской доли в наследстве

А еще Верховный суд подчеркнул следующее обстоятельство: вывод районного суда о том, что сын до момента выхода на свободу в колонии не знал и не должен был знать о смерти отца, был лишен возможности поддерживать связь с отцом, получать информацию о его здоровье — ни на чем не основан. Таких данных в материалах дела — нет.

Верховный суд подчеркнул — выводы местных судов о том, что срок для принятия наследства в нашем случае восстановить можно, сделаны без учета статьи 1155 Гражданского кодекса и разъяснений пленума по делам о наследстве. Это, по мнению высокой инстанции, привело к «неправильному разрешению дела».

В итоге Верховный суд сделал то, что делает крайне редко. Он оба решения — районного суда и краевого — отменил и сам принял новое решение — полностью отказать сыну умершего в его иске к родной тете.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере «РГ»

Завещание. Что нужно знать?

Для большинства граждан решение вопроса о судьбе их имущества не является безразличным: как им лучше распорядиться, чтобы впоследствии у близких не возникали конфликты при его разделе? На приеме у нотариуса часто задают такие вопросы: лучше завещать или дарить, кому и что можно завещать, кто может получить долю в завещанном имуществе, а у некоторых граждан бытует мнение, что завещание можно оспорить, а дарение – нет.

Итак, что же нужно знать гражданам, которые хотят оставить завещательное распоряжение?

Действующее законодательство содержит определение понятия завещания. Согласно статьи 1040 Гражданского кодекса Республики Беларусь, завещанием признается волеизъявление гражданина по распоряжению принадлежащим ему имуществом на случай смерти. Завещание является односторонней сделкой, действительность которой определяется на момент составления завещания.

Правом завещать обладают только дееспособные граждане, т.е. с момента достижения 18-и летнего возраста. Наследниками могут быть граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства, юридические лица, созданные до открытия наследства и существующие ко времени открытия наследства, а также Республика Беларусь и административно-территориальные единицы. Для совершения завещательного распоряжения не требуется встречного волеизъявления другого лица.

Для удостоверения завещания гражданину необходимо лично придти в нотариальную контору с документом, удостоверяющим личность. Если гражданин в силу болезни или по другим уважительным причинам не может явиться в нотариальную контору, нотариус может быть приглашен для удостоверения завещания по месту его нахождения, например, в больницу или на дом.

Завещание может быть собственноручно написано завещателем или записано нотариусом со слов завещателя в присутствии свидетеля.

К форме завещания предъявляются строгие требования, так как несоблюдение формы завещания влечет его недействительность. Завещание будет исполняться после смерти завещателя и в неправильно оформленный документ уже нельзя будет внести никакие исправления.

Завещание может быть удостоверено только от дееспособного лица.

Нотариус обязательно побеседует с завещателем без посторонних лиц — для выяснения действительной его воли, для исключения возможного оказания на него давления, разъяснит права и обязанности.

В соответствии со статьей 1044 Гражданского кодекса Республики Беларусь завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом, с указанием времени и места его составления. Обязательно должны быть указаны: фамилия, собственное имя, отчество, дата рождения, личный (идентификационный) номер, место жительства завещателя, полное наименование наследников. Как правило, помимо фамилии, собственного имени и отчества наследника в завещании указывается степень его родства с завещателем, если она имеется, дата рождения. Текст завещания должен точно воспроизводить волю завещателя, в его тексте не должны допускаться выражения, содержащие противоречия и различные толкования, не должно иметься подчисток, приписок.

Если завещатель не может расписаться собственноручно под завещанием из-за болезни, неграмотности и т.д., то по его просьбе, в присутствии нотариуса, подпись может поставить другое лицо. Если завещатель неграмотный, нотариус прочитает ему завещание вслух, сделав отметку об этом в тексте завещания.

В случае, если нотариус будет составлять завещание со слов завещателя в присутствии свидетеля, он проверит его дееспособность и разъяснит, какие категории граждан не могут быть свидетелями, а также не могут подписать завещание вместо завещателя, а именно: нотариус или иное лицо, удостоверяющее завещание; лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети, родители, внуки и правнуки, а также иные наследники по завещанию и по закону; граждане, не обладающие полной дееспособностью; неграмотные; лица, имеющие судимость за дачу ложных показаний; граждане, с такими физическими недостатками, которые не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего; лица, не владеющие в достаточной степени языком, за исключением случаев, когда нотариусом принимается закрытое завещание.

Документы, подтверждающие право завещателя на завещаемое имущество, не проверяются нотариусом.

Завещание удостоверяется в двух экземплярах, один из которых хранится в делах нотариуса, а другой выдается на руки завещателю.

По желанию завещателя завещание может быть удостоверено нотариусом без ознакомления с его содержанием (закрытое завещание). Содержание закрытого завещания является скрытым от других лиц, даже от нотариуса. Сущность закрытого завещания в том, что оно должно быть написано собственноручно и подписано лично завещателем. Поэтому граждане, которые не могут написать завещание собственноручно, составить закрытое завещание не имеют возможности. Закрытое завещание в конверте передается завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. При приёме такого завещания, нотариус разъясняет завещателю, кто имеет право на обязательную долю и предупредит о сохранении тайны завещания.

Закрытое завещание пока не получило широкого применения и удостоверяется нотариусами очень редко.

Свобода завещания выражается в том, что завещатель может по собственному выбору сделать любое распоряжение. Главное, чтобы оно не противоречило действующему законодательству и не нарушало нормы морали, принятые в обществе.

Рассмотрим некоторые моменты подробнее. Завещатель имеет право:

распределить имущество конкретно указанным наследникам в любых долях, как входящим, так не входящим в круг наследников по закону;

любым образом распределить имущество между наследниками и определить доли наследников;

завещать все имущество или только часть имущества (завещатель указывает «всё моё имущество, которое окажется мне принадлежащим ко дню моей смерти, где бы оно ни находилось и в чём бы ни заключалось» или гражданин имеет на праве частной собственности жилой дом и квартиру, которую он может завещать, а жилой дом будет наследоваться по закону;

лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, (можно прямо в тексте указать, что конкретный наследник лишается права на наследство, или просто умолчать о наследнике), однако следует отметить, что лишение наследства наследников по закону, не распространяется на его потомков, наследующих по праву представления, если в завещании не указано иное;

подназначить наследника как наследнику по завещанию, так и наследнику по закону на случаи, если назначенный им в завещании наследник или наследник по закону умрет до открытия наследства или одновременно с наследодателем, или после открытия наследства, не успев его принять, или не примет наследство, откажется от него, не будет иметь права наследовать, будет отстранен от наследования по решению суда как недостойный наследник;

сделать распоряжение относительно имущества, собственником которого он может стать на день открытия наследства (ещё только планирует приобрести квартиру);

назначить исполнителя своей воли, выраженной в завещании (душеприказчика);

возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (завещатель вправе возложить обязанность предоставить другому лицу пожизненное пользование жилым помещением и такое право пожизненного пользования сохраняет силу, даже если собственник жилого помещения впоследствии поменяется, это право нельзя отчуждать и оно не является основанием для проживания в указанном жилом помещении семьи отказополучателя;

возложить на наследника (наследников) по закону или завещанию обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели — возложение (например, передать в музей коллекцию картин, принадлежавших наследодателю или содержать и ухаживать за животными, принадлежащими наследодателю и т.п.).

Гражданин, делая завещательные распоряжения, отменяя, изменяя в целом или в части, составляя новое завещание, может сделать это, не ставя в известность и не разъясняя причин заинтересованных лиц.

Свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве. Согласно статьи 1064 Гражданского кодекса Республики Беларусь, несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, а также его нетрудоспособные супруг и родители наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. При этом наследник на обязательную долю должен быть несовершеннолетним или нетрудоспособным на день смерти наследодателя. К нетрудоспособным относятся граждане, достигшие пенсионного возраста или инвалиды. Приведем простой пример: у завещателя имелись двое несовершеннолетних детей, квартиру он завещал постороннему гражданину, поэтому двое несовершеннолетних детей получат свидетельства о праве на наследство по закону по 1/4 доли каждый в указанной квартире, а на 1/2 долю будет выдано свидетельство о праве на наследство по завещанию.

В соответствии со статьей 1049 ГК РБ, завещатель вправе в любое время отменить сделанное им завещание в целом, или изменить его путем отмены, изменения, дополнения отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, сделав новое завещание.

Полная отмена завещания может производиться двумя способами: путём составления нового завещания или уничтожения всех его экземпляров. Нельзя уничтожить завещание просто порвав или перечеркнув его, так как наследники после открытия наследства получат дубликат завещания, хранящийся у нотариуса.

Завещание подлежит исполнению после смерти завещателя.

Завещание может быть признано недействительным в судебном порядке по иску заинтересованных лиц, чьи права и интересы нарушены, после открытия наследства, если будет доказано, что:

завещание совершено гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими;

под влиянием обмана, угрозы, насилия, злонамеренного соглашения;

совершено гражданином, ограниченным судом в дееспособности;

совершено гражданином вынужденно вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для него условиях.

За удостоверение завещания взыскивается нотариальный тариф в размере 1 базовой величины. От уплаты нотариального тарифа за удостоверения завещания будут освобождены на 50% граждане, которым назначена пенсия в Республике Беларусь, инвалиды I и II группы, при предъявлении документа, подтверждающего льготу. Если завещание написано нотариусом, то за составление и подготовку проекта завещания взыскивается 20% базовой величины.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector