Zavialovo.ru

Юридическая консультация
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как выделяется супружеская доля в наследстве

Порядок наследования супружеской доли

К нам в агентство обратился Илья Владимирович. Его супруга погибла в автокатастрофе несколько месяцев назад. У нее это был второй брак, от первого брака есть дочь 15 лет. Женаты они были три года. Два года назад была куплена трехкомнатная квартира и полностью оформлена на Илью Владимировича. Брачного договора у супругов не было. Сама покойная супруги имела дом в Подмосковье, унаследованный ей от бабушки. Год назад она составила завещание, заверенное нотариально, и оставила все имущество единственной дочери. В данный момент законным представителем девочки, которым является его родной отец, открыто наследное дело у нотариуса. Поскольку Илья Владимирович тоже законный наследник, он пришел к нотариусу и узнал о выделении из общей квартиры супружеской доли и внесении ее в наследную массу. Клиент обратился за помощью к нам и хочет знать, как ему действовать дальше в этой непростой ситуации.

Юристы проанализировали ситуацию с позиций Семейного кодекса РФ и Гражданского кодекса РФ, и разъяснили клиенту следующее:

Что такое супружеская доля в имуществе?

Ст. 34 Семейного кодекса РФ и ст. 256 Гражданского кодекса РФ определяют, что имущество, нажитое вместе супругами в официально зарегистрированном браке (или в гражданском, но при наличии определенных доказательств) — это общая собственность супругов. И оно принадлежит им обоим, в равных долях. Понятие долевой собственности определено п.3 ст.244 ГК РФ, где сказано, что общее имущество считается долевой собственностью. Такая норма касается всего имущества супругов, полученного в результате возмездных сделок, заключенных в браке. Не считается совместно нажитым имущество:

  • полученное в подарок одним из супругов;
  • унаследованное одним супругом;
  • приватизированное индивидуально жилье.

Все прочее имущество, кроме личных вещей и имущества, оформленного на детей, по нормам ст. 39 СК РФ, — это общая собственность. На кого фактически оформлено право собственности не суть важно. Часть, принадлежащая каждому из супругов в общей квартире или другой собственности, называется супружеской долей. Она официально выделяется из общей собственности по заявлению одного из них, или по добровольному соглашению. Если заключен брачный договор, то супружеские доли вычисляются по его условиям. В нем можно зафиксировать полный отказ одного из супругов от претензий на любое имущество, нажитое в браке.

Выделение супружеской доли при наследовании имущества.

После наступления смерти одного из супругов, по нормам ст. 244 ГК РФ его доля в совместной собственности подлежит выделению для дальнейшего унаследования. Этим вопросом занимается нотариус, открывший наследное дело. В юридических кругах такой процесс называют переходом титульного права собственности в реальное. Такая обязанность закреплена за нотариусом ст. 75 Основ законодательства РФ о нотариате, а необходимость обязательного выделения супружеской доли для наследования закреплено статьей 1150 ГК РФ. Эта статья кодекса регулирует права супругов на общую собственность в случае смерти одного из них. Хотя эта статья не охватывает всех случаев наследного права на супружеское имущество, она четко определяет, что супружеская доля является частью наследства, причитающейся всем наследникам умершего.

На практике нотариусы зачастую «не замечают» супружескую долю. Ведь, по идее, выделение супружеской доли должно происходить по письменному заявлению супруга, претендующего на собственность. Но подача такого заявления не всегда в интересах этого супруга. Ведь если квартира, дом или другое имущество изначально оформлено на него, он может питать надежду таким образом исключить его из наследственной массы, если есть иные законные наследники или составлено завещание. При таких обстоятельствах нотариус обязан самостоятельно или по заявлению других наследников выделить супружескую долю умершего супруга. Если нотариус этого не сделает и выдаст наследникам свидетельство о праве на наследство на прочее имущество умершей, например, дом, полученный ей в наследство от бабушки, то оно может быть впоследствии аннулировано в суде.

Как наследуется супружеская доля?

Наследование супружеской доли не отличается от порядка наследования всей наследной массы. Она может быть унаследована как по закону, так и по завещанию. При наследовании по закону соблюдается очередность наследников. К первой очереди относятся дети, супруг и родители покойного. Важно помнить, что законом определены лица, которые должны получить обязательную долю наследства. По нормам ст. 1149 ГК РФ, на обязательную долю имеют право нетрудоспособные родители и супруг покойного, его несовершеннолетние дети и лица, находившиеся на его иждивении не менее года до момента его смерти, при условии, что они не могут содержать себя самостоятельно в силу состояния здоровья или возраста. Обязательная доля составляет ½ того, что причиталось бы такому наследнику по закону, с учетом долей остальных наследников.

Каждый человек имеет право завещать любое свое имущество тому, кому посчитает нужным. При этом закон защищает наследников, имеющих право на обязательную долю и иждивенцев наследодателя. Однако очередность наследников по закону, в случае существования завещания уже не играет роли. Это значит, если покойная супруга оставила завещание в пользу своего сына, ее супруг не может рассчитывать на долю в наследстве.

Бытует мнение, что завещать можно только то имущество, на которое официально зарегистрировано право собственности. Но это ошибочное мнение. Ведь завещание может быть составлено даже тогда, когда у завещателя фактически ничего нет за душой. Но, в соответствии со ст.1120 ГК РФ, гражданин может распорядится всем имуществом, которое он когда-либо приобретет в будущем. Обязанность установить объем наследной массы после смерти гражданина и оглашения его завещания законом возлагается на нотариуса. При этом иногда случаются казусы, когда наследство находит наследников самого наследника первого владельца. Даже тогда, когда он не оформил наследные права и отказался от своей супружеской доли.

Пример: Жили два брата. У старшего была семья — жена и сын. Младший был одиноким. Когда у старшего брата умерла жена, он отказался от выделения своей супружеской доли в совместной квартире и ее полностью оформили на сына. Сын погиб, но у него остался свой несовершеннолетний сын, к которому и перешла в собственность квартира. Отец наследство после сына не оформлял. Когда умер старший брат, осталось завещание, которым он оставил младшему брату все свое имущество. Внук пытался оспорить завещание деда, но так как он уже был совершеннолетним, в правах на наследство по представлению ему отказали. Но в процессе выяснилось, что из наследной массы, после смерти супруги не была выделена супружеская доля, которую и выделил нотариус, ведущий наследное дело братьев. Таким образом, младший брат унаследовал не только то имущество, которое было указано в завещании, но и супружескую долю брата в квартире, не выделенную ранее.

В ситуации, с которой обратился наш клиент, законное решение вопроса выглядит так:

  1. Из квартиры, купленной в браке, но оформленной на Илью Владимировича, нотариусом, ведущим наследное дело, будет выделена супружеская доля его жены. Она составляет ½ от всего имущества, нажитого в браке, за исключением подаренного или унаследованного лично Ильей Владимировичем, и его личных вещей.
  2. Поскольку существует завещание, составленное в пользу несовершеннолетней дочери, права Ильи Владимировича на наследование по закону считаются недействующими. Он не может получить долю в доме, оставшемся после смерти жены и часть супружеской доли в квартире. Ему останется только ½ квартиры, принадлежащая лично ему.
  3. Если Илья Владимировича не согласен с завещанием или считает, что оно было составлено под давлением или в нетрезвом состоянии рассудка, он может оспорить его в судебном порядке. Если суд признает его доводы убедительными, то завещание объявят недействительным, а имущество будет наследоваться по закону, в порядке очередности. В этом случае дочь покойной и сам Илья Владимирович являются наследниками первой очереди и унаследуют все в равных долях. Это значит, что дочь получит ½ дома и ¼ часть всей квартиры, т.е. ½ от выделенной нотариально супружеской доли своей матери. Хотя дочь является несовершеннолетней, и по закону имеет право на обязательную долю в наследстве, это право фактически не увеличит ее доли, ведь она и так составит ровно половину всего имущества матери.

Кто и как рассчитывает супружескую долю в браке, наследовании? Пример расчета и составления искового заявления.

○ Что такое супружеская доля в нажитом имуществе?

Обратимся к семейному законодательству, в частности к нормам ст. 34 СК РФ, дающей определение, что считается совместной собственностью супругов.

Так, согласно первой части этой статьи, все что приобрели (нажили) супруги после заключения брака, является общей собственностью.

Даже в том случае, если, например, жена не работала, то есть фактически не приносила материального дохода, но, вела домашнее хозяйство или ухаживала за детьми, она имеет полное право на имущество, приобретенное за деньги заработанные мужем после того, как брак был зарегистрирован.

Это не касается вещей личного пользования и гонораров за интеллектуальную деятельность в случае признания авторства, принадлежащего конкретному человеку.

Естественно, что если имущество принадлежит двум людям, после смерти одного из них – половина (супружеская доля) остается супругу, пережившему свою вторую половину.

И только половина, которая была собственностью умершего супруга, может делиться между претендентами на наследство.

В том случае, если супруги заключили брачное соглашение (контракт), условия, определяющие имущественные права, могут предусматривать конкретные долевые части при обоюдном согласовании, заверенном нотариально.

○ Чем закрепляется законодательно?

Поскольку речь идет об имуществе, принадлежащем семье, соответственно, нормами Семейного кодекса определены права каждого супруга владеть, пользоваться и распоряжаться совместно нажитыми благами.

  • Ст. 34 СК РФ, кроме того, что принимает за догму принадлежность нажитого совместно имущества обоим супругам, дает более детальное описание, что относят к такому имуществу.
  • Ст. 37 СК РФ предусматривает возможность признать личное имущество (приобретенное до свадьбы или полученное в дар, по наследству) одного из супругов их совместной собственностью по решению судебных органов.

Это возможно лишь, если в него были вложены совместные средства, превышающие его изначальную стоимость (например, капитальный ремонт доставшегося по наследству дома или его полная перестройка).

Вторит нормам СК РФ и ст. 256 ч. 1 ГК РФ, определяющего правовые аспекты возникновения и осуществления прав собственности.

Как следствие, даже в случае наличия завещания умершего супруга, выделение половины собственности оставшемуся супругу обязательно.

Вторая часть делится между наследниками.

○ Как рассчитать супружескую долю?

Супружеская доля рассчитывается:

  • По закону – половина нажитого имущества или в соответствии с условиями брачного договора, если он был заключен.
  • По завещанию.
Читать еще:  Как вступить в наследство

✔ Куда обратиться?

В течение полугода после смерти супруга, необходимо обратиться к нотариусу, заявив свои права на половину нажитого имущества и узнать не оставил ли он завещания на вторую часть, принадлежащую ему третьим лицам.

Спустя шесть месяцев вы сможете переоформить права собственности по соглашению с другими наследниками (если таковые имеются) и нет никаких разногласий, либо обратиться в судебные органы при возникшем конфликте интересов сторон.

Оспорить завещание можно только через суд.

В расчет принимается вся наследственная масса.

Причем имущество, принадлежащее покойному супругу до брака, не включается в супружескую долю, а считается наследственной массой.

✔ Можно ли самостоятельно?

В том случае, когда помимо супруга имеются еще наследники первой очереди, даже без завещания, вторая часть имущества будет разделена поровну, либо по договоренности сторон.

Возможен отказ одного родственника от наследства в пользу другого.

Оформляется это все нотариально.

○ Может ли быть увеличена доля?

Обязательный размер супружеской доли может быть изменен в зависимости от конкретных обстоятельств.

Например, увеличить размер имущества, перешедшего в права пользования можно обратившись в суд:

  • При наличии несовершеннолетних детей.
  • В случае нетрудоспособности и нахождении на иждивении умершего супруга до момента его смерти.

○ Как определяется размер доли при наследовании?

Для определения размера положенной доли, при обращении к нотариусу кроме свидетельства о браке с покойным необходимо представить все имеющиеся документы на приобретенное совместно имущество.

Кроме того, при наличии несовершеннолетних детей, немаловажную роль сыграют свидетельства об их рождении и совместном проживании с оставшимся супругом.

○ Можно ли обратиться в суд при несогласии с распределением имущества?

В суд имеет право обратиться любой человек, если считает и есть весомые доказательства, что его права нарушены.

При распределении имущества умершего, с иском может выйти:

  • Второй супруг, считающий необоснованным лишение его супружеской доли или имея документальное подтверждение, что имущество, считающееся личным покойного, по праву должно перейти в совместную собственность.
  • Другие наследники, если живой супруг:
    • Ведет аморальный образ жизни.
    • Зависим от пагубных пристрастий к употреблению алкоголя, наркотиков, увлекается азартными играми.
    • Во время совместной жизни пока был жив умерший супруг, получивший долю имущества, тунеядствовал и прочее.
      ​​​​

Для обращения понадобиться:

  • Составить грамотно исковое заявление.
  • Документы, подтверждающие претензии к ответчику.
  • Правовое обоснование (подтверждение родственных связей с покойным), чтобы претендовать получить наследство или увеличить долю.

✔ Как составить исковое заявление?

Исковые требования предъявляют в письменном виде по установленному образцу.

Поэтому, для составления заявления лучше обратиться к опытному адвокату, который сможет посоветовать достаточно ли у вас оснований выиграть спор по существу, либо вы просто убьете время в судебных тяжбах.

Как любой деловой документ, исковое заявление:

  • Начинается с «шапки» в правом углу, где указывают:
    • Наименование суда.
    • Данные об истце и ответчике.
    • Цены исковых требований.
  • Должно иметь наименование.
  • Состоит из текстовой части, в которой излагают суть спора.
  • Исковых требований со ссылкой на нормы закона.
  • Не может быть без приложения (списка документов, подтверждающих личность истца, обоснованность цены требований и правовых оснований претендовать на наследственную долю).
  • Заканчивают заявление указанием даты обращения и личной подписью.

✔ Нужно ли оплатить госпошлину.

Поскольку речь идет об оцененном имуществе и выделении доли, то в соответствии с нормами ст. 333. 19 НК РФ, обязательна уплата госпошлины в размере, зависящем от цены предъявляемых требований.

Реквизиты куда нужно платить уточните в суде.

Сама оплата возможна как через сбербанк, так и через интернет.

○ Советы юриста:

✔ Отец был женат на другой женщине, после его смерти она получила половину от его имущества, а другую половину делили еще на три части – мне, его жене и их сыну. Законно ли это?

Увы, это вполне законно, если имущество было нажито совместно.
Оспорить можно через суд, если у вас есть достаточно оснований.

  • Сын является совершеннолетним тунеядцем.
  • Вы инвалид.
  • Имущество принадлежало отцу до женитьбы.
  • И другие нюансы.

✔ Составили с мужем брачный договор, на основании которого большая часть имущества остается моим, так как приобреталось в основном за мои деньги.
В случае его смерти, можно ли апеллировать данным договором при выделении супружеской доли и ее разделе между наследниками?

Если ваш муж покинет этот мир раньше вас, опасаться нечего в том случае, когда брачный договор подписан ним в здравом уме и заверен нотариально.
При предъявлении своих прав на получение супружеской доли он станет основным аргументированным доводом оформления имущества на вас.

В этом видео Вы узнаете о порядоке наследования супружеской доли.

Опубликовал : Вадим Калюжный, специалист портала ТопЮрист.РУ

Банковский вклад – в наследство

Что сделать, чтобы он не отошел государству?

Как передать вклад наследникам?

Имущество, принадлежащее человеку ко дню смерти, образует наследственную массу. Его банковский вклад также войдет в состав наследства.

Денежными средствами, хранящимися в банке, можно распорядиться двумя способами – составить завещание у нотариуса или завещательное распоряжение в банке (п. 1 ст. 1128 ГК РФ). При отсутствии распоряжения вклад будет унаследован по закону.

Завещание: часть наследства может быть передана родственникам наследодателя вопреки его воле

Завещание – документ, в котором человек дает распоряжения о своем имуществе на случай смерти. Составляется оно в установленной законом форме в присутствии нотариуса или лица, наделенного соответствующими функциями.

Оформляя завещание, помните, что оно не всегда подлежит полному исполнению. В законодательстве имеется термин «обязательная доля». Это часть наследства, которая выдается некоторым категориям близких лиц, даже если они не упоминаются в завещательном документе. К ним относятся:

  • несовершеннолетние дети наследодателя;
  • пенсионеры;
  • инвалиды;
  • лица, находившиеся на иждивении наследодателя;
  • нетрудоспособные родители и супруги.

Размер обязательного наследства составляет не менее половины доли, которую получил бы родственник по закону (ч. 1 ст. 1149 ГК РФ). Но если завещательный документ составлен до 2002 г., размер обязательной доли составит 2/3 от всего имущества.

В завещании можно предусмотреть условия выдачи вклада. Например, наследодатель вправе установить в нем завещательный отказ – это возложение на наследника обязательств имущественного характера в пользу другого лица (например, выплатить определенную сумму денег, передать вещи или предоставить возможность пользоваться имуществом). Можно возложить на него обязанность совершить действия, направленные на достижение общественно полезной цели. Возможно подназначение наследника – это указание в завещании другого наследника, на случай если основной умрет до открытия завещания, откажется от наследства или будет лишен права наследования. Также допускается назначение исполнителя завещания, но он обязательно должен дать свое согласие. Исполнитель может не входить в число наследников и выполнять обязанности вправе на возмездной основе.

Завещание можно отменить или изменять бесконечное число раз (ст. 1130 ГК РФ). При этом наследодатель не обязан обсуждать свое решение с наследниками или объяснять его нотариусу. Предусмотрены два варианта отмены завещания – подготовка распоряжения об отмене или нового завещания. Действующим будет последнее по дате составления завещание. Предыдущие действуют только в той части, которая не изменена в последующих документах.

Завещательное распоряжение: чем отличается от завещания?

Завещательное распоряжение – документ, в котором владелец счета завещает денежные средства наследникам. Оно приравнено к нотариально оформленному завещанию (п. 1 ст. 1128 ГК РФ). Но если завещание может распространяться на любое имущество наследодателя, то распоряжение относится только к счетам в конкретной кредитной организации.

Завещательное распоряжение можно бесплатно оформить в банке в любое время. Но только в том банке, где хранятся денежные средства. Составляется оно в двух экземплярах, один из которых остается в банке, а другой выдается завещателю. Распоряжение собственноручно подписывается завещателем и удостоверяется банковским сотрудником. Если в банке открыто несколько счетов, можно составить одно распоряжение. Наследодатель вправе указать доли, причитающиеся наследникам. Также в распоряжении, как и в завещании, можно предусмотреть не противоречащие гражданскому законодательству условия выдачи вклада (Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 351).

Распоряжение может быть полностью или частично изменено либо отменено. Для этого в том же банке нужно оформить новое завещательное распоряжение или распоряжение об отмене (п. 4, 6 ст. 1130 ГК РФ). Завещательным распоряжением может быть отменено или изменено составленное ранее завещание, касающееся прав на банковский вклад.

Банк выдаст деньги наследникам только при наличии следующих документов – в зависимости от ситуации (п. 14 Постановления № 351):

  • свидетельства, выданного нотариусом исполнителю завещания (ст. 1135 ГК РФ);
  • свидетельства о праве собственности на долю в имуществе, находившемся в совместной собственности супругов, выданного нотариусом (ст. 1150 ГК РФ);
  • нотариально удостоверенного соглашения о разделе наследственного имущества между наследниками (ст. 1165 ГК РФ);
  • постановления нотариуса о возмещении расходов, связанных со смертью наследодателя (ст. 1174 ГК РФ);
  • свидетельства о праве на наследство, выданного нотариусом;
  • копии решения суда с отметкой о вступлении его в законную силу или исполнительного листа в случае рассмотрения дела в судебном порядке.

Вышеуказанные положения касаются завещательных распоряжений, составленных после 1 марта 2002 г. На распоряжения, оформленные ранее, нормы наследственного права не распространяются (ст. 8.1 Закона от 26 ноября 2001 г. № 147-ФЗ).

Как будет наследоваться вклад, если завещание и завещательное распоряжение не оформлялись?

Если вкладчик не оставил завещания или завещательного распоряжения, то вклад наследуется по закону в порядке установленной очередности. Таких очередей Гражданский кодекс предусматривает семь (ст. 1141–1145 ГК РФ). Правом первой очереди наделяются дети, родители и супруг наследодателя. В данном случае наследники получают наследство в равных долях.

Важно помнить, что принятие части наследства означает принятие всего причитающегося наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. Так, в состав наследства входят не только имущественные права наследодателя, но и его долговые обязательства, которые наследники обязаны выполнить пропорционально объему принятого наследства (подробнее об этом читайте в статье «Если в наследство получили долги. »).

Право супруга на вклад

Имущество, приобретенное в браке, является совместно нажитым имуществом супругов, если иное не установлено брачным договором. Это значит, что если у наследодателя остался переживший супруг и они не изменили режим совместной собственности путем заключения брачного договора, то супруг имеет право на выделение супружеской доли из наследства, которая по закону составляет 1/2 доли (в статье «Брачный договор перестал быть прерогативой миллионеров» читайте о том, почему брачный договор может пригодиться даже любящей семье, как его составить и будет ли он работать).

С 1 июня 2019 г. супруги могут оформить совместное завещание. Оно может быть отменено супругами при жизни или по инициативе пережившего супруга. В случае развода совместное завещание теряет свою силу (подробнее об этом – в статье «Совместное завещание супругов или наследственный договор – что предпочесть?»).

Переживший супруг имеет право отказаться от своей доли в наследстве. Но следует помнить, что после нотариального удостоверения отказного заявления отменить его невозможно, а супружеская доля включается в общее наследство.

Читать еще:  Cрок исковой давности по вступлению в наследство

В каком случае вклад перейдет в собственность государства?

Наследственное имущество становится выморочным, т.е. поступает в доход казны, в следующих случаях (п. 1 ст. 1151 ГК РФ):

  • завещание и завещательное распоряжение не составлены;
  • наследники имущества отсутствуют;
  • наследники не имеют права наследовать или отстранены от наследования как недостойные (ст. 1117 ГК РФ);
  • наследники не приняли наследство;
  • наследники отказались от наследства, и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1158 ГК РФ).

Выморочное имущество переходит в собственность Российской Федерации, городского или сельского поселения, муниципального района или городского округа (п. 2 ст. 1151 ГК РФ).

12.2. Выделение супружеской доли в наследстве

Как указывается в п. 1 ст. 256 ГК РФ, имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества. Аналогичное правовое регулирование режима собственности супругов установлено в Семейном кодексе Российской Федерации (ст. 33, 34, 36, 39). Таким образом, совместная собственность супругов возникает в силу прямого указания закона. Если супруги при жизни не заключили брачный договор, или один из них не приобрел имущество по безвозмездной сделке, то имущество, приобретенное ими в период брака на совместные средства, поступает в их совместную собственность, при этом доли супругов признаются равными.

Принадлежащее пережившему супругу наследодателя право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Вместе с тем, в соответствии со ст. 1150 ГК РФ совместным завещанием супругов или наследственным договором можно предусмотреть иные правила и условия наследования общего имущества пережившим супругом.

Доля умершего супруга в этом имуществе, определяется в соответствии со ст. 256 ГК РФ. Кроме того, при определении доли пережившего супруга необходимо выяснить факт приобретения имущества в период брака на совместные средства. К имуществу, нажитому супругами во время брака законодатель в ст. 34 СК РФ относит доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие). Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства. Режим совместной собственности супругов распространяется на все нажитое в браке имущество и в тех случаях, когда один из супругов в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам
не имел самостоятельного дохода. При этом следует учитывать, что согласно п. 2 ст. 256 ГК РФ имущество, принадлежащее каждому из супругов, может быть признано судом их совместной собственностью, если будет установлено, что в течение брака за счет общего имущества супругов или личного имущества другого супруга были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества. Приведенное правило не применяется, если брачным договором между супругами предусмотрено иное.

В качестве подтверждения принадлежности пережившему супругу половины общего с наследодателем имущества выступает свидетельство оправе собственности на долю в общем имуществе супругов, выдача которого предусмотрена в ст. 75 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате. В случае смерти одного из супругов, выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов производится нотариусом по месту открытия наследства по письменному заявлению пережившего супруга с извещением наследников, принявших наследство. Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов может быть выдано пережившему супругу на половину общего имущества, нажитого во время брака. На основании письменного заявления наследников, принявших наследство, и с согласия пережившего супруга в свидетельстве о праве собственности может быть определена и доля умершего супруга в общем имуществе.

это соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. принадлежащая собственнику часть имущества, находящегося в собственности двух или более лиц (общей собственности). принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Нематериальные блага, неимущественные права и обязанности, а также имущественные права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя (право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина и др.) в состав наследства не входят.

Статьи

Одни нотариусы считают, что выдел супружеской доли — это неотъемлемое право пережившего другого супруга. Поэтому, при не обращении к нотариусу, о получении свидетельства о его праве собственности, они включают ее в общую наследственную массу. А при нежелании супруга произвести выделение супружеской доли в наследстве, принимают заявление, подтверждающее его отказ.

Другие нотариусы у всех наследников и пережившего супруга берут заявление, об отсутствии общего супружеского имущества в наследственной массе. В связи с этим нет и необходимости оформления письменного отказа от выдела доли пережившему супругу, так как у него нет права на такое выделение.

Существует и другая практика когда, по мнению нотариусов, переживший супруг не имеет права отказа от выдела ему его доли. И обязанность нотариуса произвести выдел этой доли независимо от его воли. Их позиция основана на том, что если оформление общего имущества и было произведено на умершего супруга, оно не может быть все включено в наследственную массу. В наследство входит только доля наследодателя. На практике же возникают проблемы при решении наследования денежных вкладов, так как установить являются ли они совместными, очень трудно.

Судебная практика имущественных споров не всегда однозначна. Каждый конкретный случай требует индивидуального подхода и соблюдения всех формальностей. Помочь в сборе необходимых документов, провести, при необходимости, предварительное согласование о выделе причитающейся вам доли с другими заинтересованными лицами, может адвокат по наследственным делам.

Порядок оформления

Чаще всего соблюдается следующий порядок оформления. По заявлению пережившего супруга ему осуществляется выдача свидетельства на его супружескую долю, равную половине общего имущества.

Эта выделенная доля имущества, в наследственную массу к включению не подлежит.

Переживший супруг вправе отказаться от выдела доли. Однако обязанностью нотариуса является провести ему разъяснение о его праве на выдел положенной по закону доли.

Закон предусматривает подачу заявления на получение свидетельства о праве на супружескую долю, однако единая форма такого свидетельства не предусмотрена. Если на момент смерти наследодателя брак был расторгнут, супружеская доля определяется по взаимному соглашению с наследниками или в судебном порядке. При условии наличия брачного договора, доля супруга определяется в соответствии с его условиями.

Выдел супружеской доли — это неотъемлемое право пережившего супруга, но не его обязанность. Если он не обращался с заявлением о выделе ему доли и не писал заявления о своем отказе от этого права, то его доля все равно не подлежит включению в общую наследственную массу.

Выдел доли в супружеском имуществе не является разделом этого имущества среди заинтересованных лиц. Поэтому при не достижении взаимного соглашения, остается провести раздел имущества через суд. Для инициирования судебного разбирательства вы можете прибегнуть к помощи адвокатов .

Сайт прокуратуры Хабаровского края

Отдельные положения гражданского законодательства о наследовании

Вопросы наследования очень активно обсуждаются в обществе, поскольку практически каждый из нас, кто-то раньше, кто-то позже, будет вынужден заниматься вопросами наследования. На эту тему специалистами даются многочисленные разъяснения, но иногда в жизни встречаются такие ситуации, что даже профессиональные юристы затрудняются с их разрешением.

Предлагаем изучить обстоятельства одного наследственного дела, связанного с вопросами наследования по праву представления, формирования наследственной массы и с режимом общего имущества супругов.

По общему правилу, установленному ч.1 ст.1146 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам и делится между ними поровну. То есть, после смерти наследодателя в случае отсутствия в живых его прямых наследников по праву представления в первую очередь к наследству призываются внуки, во вторую — племянники, в третью — двоюродные братья и сестры.

Марине П. пришлось в судебном порядке отстаивать интересы своего несовершеннолетнего сына Алексея С., поскольку она полагала, что после смерти ее бывшей свекрови (бабушки сына), ее ребенок должен наследовать по праву представления часть недвижимого имущества (бывший муж умер раньше своей матери).

Итак, Марина, действуя в интересах несовершеннолетнего сына, обратилась в суд с иском к А. о признании завещания недействительным, включении имущества в состав наследства, признании права собственности на имущество.

В обоснование иска Марина П., ссылалась на то, что Алексей С. приходился внуком Валентину С. и Наталье С., состоявших в браке с 8 декабря 1956 года, умерших 10 февраля 2013 года и 12 декабря 2014 года соответственно. Несовершеннолетний наследует их имущество по праву представления, поскольку его отец Александр С. (сын Валентина и Натальи) умер 20 октября 2008 года.

После смерти Валентина С. наследниками его имущества являлись супруга Наталья, внук Алексей С. по праву представления, внучка Татьяна С. по праву представления и ответчик А. по завещанию.

Наследниками имущества Натальи С. являлись внук Алексей С. по праву представления и по завещанию, внучка Татьяна С. по праву представления.

Валентину С. на праве собственности принадлежал жилой дом и земельный участок. Согласно распоряжению от 29.12.2012 указанное имущество было завещано Валентином С., племяннице А.

Читать еще:  Оформление автомобиля в наследство

Между тем спорное имущество являлось общей собственностью супругов Валентина С. и Натальи С., поскольку дом был построен в период брака, а земельный участок был предоставлен покойному местной администрацией в 1993 году.

Таким образом, 1/2 доли в праве собственности на указанное в завещании недвижимое имущество принадлежала Наталье. Завещание является ничтожным в части включения в состав завещанного имущества принадлежащей Наталье супружеской доли в праве общей совместной собственности на дом и земельный участок, а также причитающейся ей в силу ст. 1149 ГК РФ обязательной доли в наследстве Валентина С. как его нетрудоспособной супруге достигшей ко дню смерти наследодателя возраста 79 лет.

На основании этих обстоятельств, Марина П. просила выделить супружескую долю Натальи С. в размере 1/2 доли в спорном имуществе и включить ее в состав наследства, открывшегося с ее смертью; признать за Натальей С. право на обязательную долю в наследстве, открывшемся со смертью Валентина С., в размере 1/8 доли в спорном имуществе и включить ее в состав наследства, открывшегося со смертью Натальи С.; признать завещание от 29.12.2012, составленное Валентином С. и удостоверенное нотариусом, недействительным в силу его ничтожности в части завещания 5/16 доли в праве на наследство и применить последствия недействительности ничтожной сделки в отношении спорного имущества; признать за несовершеннолетним Алексеем С. право собственности в порядке наследования на 5/16 доли в праве собственности на спорное имущество.

Суд первой инстанции тщательно исследовал все обстоятельства и отказал Марине в удовлетворении требований, указав, что ее покойная свекровь после смерти мужа в установленный законом срок не обращалась к нотариусу для принятия наследства; при жизни составленное им в пользу племянницы А. завещание от 29.12.2012 не оспаривала; доказательства того, что ей не было известно о данном завещании, не представлены; на супружескую долю в спорном общем имуществе Наталья С. при жизни не претендовала.

Марина П. подала апелляционную жалобу на данный судебный акт, однако, вышестоящий суд согласился с выводами суда первой инстанции.

Марина, понимая, что имущественные интересы несовершеннолетнего ребенка следует отстаивать до конца, обратилась с кассационной жалобой в Верховный Суд Российской Федерации.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации с доводами истицы согласилась, указав следующее.

В соответствии со ст.33, 34 Семейного кодекса Российской Федерации и ст.256 ГК РФ совместная собственность супругов возникает в силу прямого указания закона. Законный режим имущества супругов действует, если брачным договором не установлено иное.

Согласно ст. 1150 ГК РФ принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со ст. 256 ГК РФ, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными данным кодексом.

Как следует из разъяснений, содержащихся в п. 33 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании», в состав наследства, открывшегося со смертью наследодателя, состоявшего в браке, включается его имущество, а также его доля в имуществе супругов, нажитом ими во время брака, независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства, если брачным договором не установлено иное. При этом переживший супруг вправе подать заявление об отсутствии его доли в имуществе, приобретенном во время брака. В этом случае все это имущество входит в состав наследства.

Таким образом, супружеская доля пережившего супруга на имущество, совместно нажитое с наследодателем, может входить в наследственную массу лишь в том случае, когда переживший супруг заявит об отсутствии его доли в имуществе, приобретенном в период брака.

Материалами гражданского дела было доказано, что спорное имущество — дом и земельный участок — приобреталось супругами С. в период брака и являлось их общим имуществом. Брачный договор между ними не заключался. Между тем наследственное дело к имуществу умершего Валентина С. какого-либо заявления его супруги об отсутствии ее доли в имуществе, приобретенном в период брака, не содержит.

Судами первой и апелляционной инстанций при рассмотрении дела указанные обстоятельства учтены не были, в связи с чем выводы судов о том, что спорное имущество, открывшееся после смерти Натальи С., не подлежало наследованию ее несовершеннолетним внуком в части принадлежавшей ей супружеской доли, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации признала ошибочными,- противоречащими указанным выше нормам материального права.

Состоявшиеся судебным постановления Верховным Судом Российской Федерации отменены, а дело по иску Марины возвращено в суд первой инстанции для рассмотрения по существу.

П., действуя в интересах несовершеннолетнего С., обратилась в суд с иском к К. о признании завещания недействительным, включении имущества в состав наследства, признании права собственности на имущество.

В обоснование иска П. ссылалась на то, что С. приходится внуком С.В. и Н., состоявших в браке с 8 декабря 1956 г., умершим 10 февраля 2013 г. и 12 декабря 2014 г. соответственно. Несовершеннолетний наследует их имущество по праву представления, поскольку его отец С.А. (сын С.В. и Н.) умер 20 октября 2008 г.

После смерти С.В. наследниками его имущества являлись супруга Н., внук С. по праву представления, внучка С.Т. по праву представления и ответчик К. по завещанию; наследниками имущества Н. являлись внук С. по праву представления и по завещанию, внучка С.Т. по праву представления. С.В. на праве собственности принадлежал жилой дом и земельный участок. Согласно распоряжению от 29 декабря 2012 г. указанное имущество было завещано С.В., племяннице К. Между тем спорное имущество является общей собственностью супругов С.В. и Н., поскольку дом построен С.В. в период брака с Н., а земельный участок ему был предоставлен местной администрацией в 1993 году.

Таким образом, ½ доли в праве собственности на указанное в завещании недвижимое имущество принадлежала Н. Завещание является ничтожным в части включения в состав завещанного имущества принадлежащей Н. супружеской доли в праве общей совместной собственности на дом и земельный участок , а также причитающейся ей в силу ст. 1149 ГК РФ обязательной доли в наследстве С.В. как его нетрудоспособному супругу, достигшему ко дню смерти наследодателя возраста 79 лет.

Ссылаясь на приведенные выше обстоятельства, истец просила выделить супружескую долю Н. в размере ½ доли в спорном имуществе и включить ее в состав наследства, открывшегося со смертью Н.; признать за Н. право на обязательную долю в наследстве, открывшемся со смертью С.В., в размере ⅛ доли в спорном имуществе и включить ее в состав наследства, открывшегося со смертью Н.; признать завещание от 29 декабря 2012 г., составленное С.В. и удостоверенное нотариусом, недействительным в силу его ничтожности в части завещания 5/16 доли в праве на наследство и применить последствия недействительности ничтожной сделки в отношении спорного имущества; признать за С. право собственности в порядке наследования на 5/16 доли в праве собственности на спорное имущество.

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что Н. после смерти С.В. в установленный законом срок не обращалась к нотариусу для принятия наследства; при жизни завещание от 29 декабря 2012 г., составленное С.В. в пользу К., не оспаривала, доказательств того, что ей не было известно о данном завещании, не представлено, на супружескую долю в спорном общем имуществе не претендовала.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации с выводами судебных инстанций не согласилась, отменила состоявшиеся по делу судебные постановления и направила дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям.

В силу ст. 33, 34 СК РФ и ст. 256 ГК РФ совместная собственность супругов возникает в силу прямого указания закона. Законный режим имущества супругов действует, если брачным договором не установлено иное.

В соответствии со ст. 1150 ГК РФ принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со ст. 256 ГК РФ, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными данным кодексом.

Согласно разъяснениям, данным в п. 33 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании», в состав наследства, открывшегося со смертью наследодателя, состоявшего в браке, включается его имущество, а также его доля в имуществе супругов, нажитом ими во время брака, независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства, если брачным договором не установлено иное. При этом переживший супруг вправе подать заявление об отсутствии его доли в имуществе, приобретенном во время брака. В этом случае все это имущество входит в состав наследства.

Таким образом, супружеская доля пережившего супруга на имущество, совместно нажитое с наследодателем, может входить в наследственную массу лишь в том случае, когда переживший супруг заявит об отсутствии его доли в имуществе, приобретенном в период брака.

Как установлено по делу, спорное имущество – дом и земельный участок – приобреталось супругами С.В. и Н. в период брака и являлось их общим имуществом. Брачный договор между ними не заключался. Между тем наследственное дело к имуществу умершего С.В. какого-либо заявления Н. об отсутствии ее доли в имуществе, приобретенном в период брака, не содержит .

Судами первой и апелляционной инстанций при рассмотрении дела указанные обстоятельства учтены не были, в связи с чем выводы судов о том, что спорное имущество, открывшееся после смерти Н., не подлежало наследованию С. в части принадлежавшей Н. супружеской доли, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации признала ошибочными, противоречащими указанным выше нормам материального права.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector