Zavialovo.ru

Юридическая консультация
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Является ли наследство совместно нажитым имуществом

ВОПРОС: Одному из супругов квартира досталась по наследству после вступления в брак. .

. Находясь в браке, супруг продал унаследованную квартиру за 1,5 млн рублей и купил другую за 1,2 млн рублей. Будет ли считаться вновь приобретенная квартира совместно нажитым имуществом супругов?

ОТВЕТ: Юридически значимым обстоятельством при решении вопроса об отнесении имущества к общей собственности супругов является то, на какие средства (личные или общие) и по каким сделкам (возмездным или безвозмездным) приобреталось имущество одним из супругов во время брака. Имущество, приобретенное одним из супругов в браке по безвозмездным гражданско-правовым сделкам (например, в порядке наследования, дарения, приватизации), не является общим имуществом супругов. Приобретение имущества в период брака, но на средства, принадлежавшие одному из супругов лично, также исключает такое имущество из режима общей совместной собственности.

Полагаем, что вновь приобретенная квартира не будет считаться совместно нажитым имуществом супругов вне зависимости от того, досталась ли она в наследство до или после вступления в брак, при условии документального подтверждения факта приобретения на средства, полученные от реализации имущества, полученного в наследство, в силу следующих норм:

Выдержки из документов:

1. Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), является его собственностью.

2. Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также полученное одним из супругов во время брака в дар или в порядке наследования, является его собственностью.

Не является общим совместным имущество, приобретенное во время брака, но на личные средства одного из супругов, принадлежавшие ему до вступления в брак, полученное в дар или в порядке наследования, а также вещи индивидуального пользования, за исключением драгоценностей и других предметов роскоши (ст. 36 СК РФ).

Выдержка из документа:

Представитель В.В.В. с заявленными требованиями не согласился. Пояснил, что спорная квартира была приобретена за счет денежных средств, полученных от продажи квартиры, принадлежащей ее доверителю до брака, в связи с чем совместной собственностью супругов не является.

Разрешая спор, суд первой инстанции проанализировал представленные сторонами доказательства и пришел к выводу о том, что ответчиком не доказано приобретение спорной квартиры на его личные средства, принадлежащие ему до вступления в брак, в связи с чем признал спорное жилое помещение совместной собственностью супругов и, руководствуясь положениями статей 218 и 1112 ГК РФ, включил 1/2 доли данного помещения в состав наследственного имущества наследодателя.

Судебная коллегия признает указанный вывод ошибочным.

Согласно ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Материалами дела подтверждается, что до вступления в брак со С.Е.Ю. у В.В.В. в собственности имелась квартира по адресу: , приобретенная им по договору купли-продажи от 08.07.1998 и проданная им 23.06.2004.

Возражая против удовлетворения исковых требований, В.В.В. указал на то, что спорная квартира была приобретена на средства, вырученные от продажи принадлежавшей ему указанной квартиры.

Суд, дав толкование условиям договора купли-продажи от 23.06.2004 о стоимости продаваемой В.В.В. квартиры, составившей. рублей, которые были получены в день подписания договора (пункты 4 и 5), и условиям договора купли-продажи от 07.07.2004 о стоимости приобретаемой В.В.В. квартиры, составившей. рублей, полученных продавцом после регистрации договора, т.е. 19.06.2004 (п. 3 и п. 13), посчитал, что различные даты осуществления ответчиком расчетов за продаваемую и приобретаемую квартиры опровергают вложение ответчиком денежных средств, полученных от реализации квартиры, в приобретение спорной квартиры.

Признав заслуживающим внимание довод истца о направлении ответчиком денежных средств, полученных от продажи квартиры, на личные нужды, в частности на приобретение автомашины, который ответчиком не оспорен, суд указал на несостоятельность возражений ответчика.

Между тем, по мнению судебной коллегии, суд первой инстанции необоснованно отверг приведенный В.В.В. довод.

Так, несмотря на выявленное по тексту договоров различие дат осуществления ответчиком расчетов за продаваемую и приобретаемую квартиры, период между данными расчетами является незначительным. При этом, как следует из даты регистрации договора продажи квартиры, данная дата совпадает с датой заключения ответчиком последующего договора по приобретению спорной квартиры.

По материалам дела усматривается, что продаваемая В.В.В. квартира по своей площади и количеству комнат соответствовала вновь приобретаемой, отличаясь лишь своим расположением, при котором реализуемая квартира находилась в цокольном этаже, и наличием во вновь приобретаемой квартире балкона.

Поскольку из пояснений сторон следует, что спорная квартира приобреталась для проживания в ней семьи В.В.В., а продажа принадлежащей ему квартиры осуществлялась с согласия супруги, связь осуществленных с жилыми помещениями сделок и обстоятельства их заключения указывают на то, что они были совершены с целью улучшения жилищных условий.

При таких обстоятельствах улучшение жилищных условий путем приобретения спорного жилого помещения было осуществлено за счет имевшегося у ответчика на праве собственности жилого помещения.

Следовательно, спорная квартира приобретена частично за счет средств, вырученных от продажи имущества, принадлежащего ответчику. Доказательства, опровергающие использование денежных средств в сумме. рублей на покупку квартиры по адресу: , в материалах дела отсутствуют.

Принимая во внимание разъяснения, содержащиеся в абзаце 4 пункта 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 05.11.1998 N 15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака», согласно которым имущество, приобретенное хотя и во время брака, но на личные средства одного из супругов, принадлежавшие ему до вступления в брак, не является общим совместным имуществом, следует, что спорная квартира может быть отнесена к общей собственности супругов лишь в той части, в которую были вложены их общие доходы.

Таким образом, признание судом спорной квартиры общим имуществом супругов противоречит нормам материального права, в связи с чем обжалуемое решение подлежит отмене с принятием судебной коллегией нового решения о частичном удовлетворении требований.

Документы из Информационного Банка:

«СОЮ Дальневосточного федерального округа»

Подготовлено на основе материалов СПС Консультант Плюс.
Нет КонсультантПлюс? Закажите полную версию документа!

Является ли наследство совместно нажитым имуществом

Вопрос: Я являюсь единственным наследником первой очереди. В случае написания завещания наследодателем в мою пользу какими правами будет обладать моя супруга после смерти отца т.е. наследодателя.

Ответ: Игорь, здравствуйте!

Семейные правоотношения регулируются положениями Семейного Кодекса Российской Федерации, а также Гражданским кодексом РФ.
В соответствии со статьей 34 Семейного кодекса РФ, имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью.
При этом согласно п. 2 указанной статьи,
«К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие). Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства».
В то же время, согласно п. 1 статьи 36 Семейного кодекса РФ, к общей собственности не относится имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам.
Таким образом, так как имущество переходит вам от отца по наследству, оно признается вашей единоличной собственностью.
В то же время, если в последующем стоимость полученного в наследство имущества значительно увеличится за счет вложений из вашего с супругой общего имущества либо из имущества, принадлежащего каждому из вас в отдельности, либо за счет труда одного из супругов, данное обстоятельство будет основанием для признания имущества общей собственностью. В таком случае, при расторжении брака и разделе имущества оно, по общему правилу, должно будет быть поделено между вами и вашей женой в равных долях.
Кроме того, если в наследство передается жилое помещение, ваша супруга будет иметь право пользования им наравне с собственником квартиры, то есть с вами (статья 31 Жилищного кодекса РФ). Если брак будет расторгнут, и у вашей супруги не будет оснований приобретения или осуществления права пользования иным жилым помещением, а также если имущественное положение вашей супруги и другие заслуживающие внимания обстоятельства не позволят ей обеспечить себя иным жилым помещением, право пользования жилым помещением может быть сохранено за вашей супругой на определенный срок на основании решения суда.

С уважением,
Юрист по семейным вопросам, Санкт-Петербург.
Юридическая компания «Аймрайт»

Является ли наследство совместно нажитым имуществом

Очень часто к юристам обращаются с вопросом о том, представляет ли собой наследство совместно нажитое имущество. Речь идет о таких случаях, когда, например, муж получил наследство или жена, и необходимо выяснить право мужа на наследство жены и наоборот.

Ответ здесь достаточно очевиден и прост: вещи, полученные одним из супругов в период брака в качестве наследства, не являются совместно нажитыми.

Наследство является совместно нажитым имуществом только в одном случае – если это условие прописано именно так в брачном договоре. Если же брачного договора нет, то действуют правила, прописанные в законе. А правила эти таковы, как мы указали выше. В этой заметке мы бы хотели поговорить о том, как можно отступить от установленного законом правила.

Брачный договор

Первый и самый очевидный способ – это заключить брачный договор. Как установлено законом, такой договор супруги могут заключить в любой момент в период их брака. Естественно, дело это является сугубо добровольным и никто из супругов не может быть принужден к заключению брачного контракта.

Поэтому если принято обоюдно добровольное решение о необходимости подписать брачный договор и указать в нем, что наследство будет являться совместно нажитым, можно использовать следующие формулировки:

  1. «Имущество, полученное каждым из супругов в порядке наследования в период брака, является общей совместной собственностью супругов». Либо так:
  2. «Имущество, полученное каждым из супругов безвозмездно в период брака (в дар, в порядке наследования и в ином порядке), является общей совместной собственностью супругов».

Как вы могли заметить вторая формулировка значительно шире и включает в общую совместную собственность супругов не только наследство, но и любое другое безвозмездно полученное в период брака. Помимо дара это может быть договор приватизации, например.

Улучшения

Второй способ, а точнее даже не способ, но условие того, что наследство может быть впоследствии признано общей собственностью супругов, это улучшение полученных по наследству вещей. О чем идет речь – поясним на примере.

Скажем, мужу (назовем его гражданин А.) в наследство от бабушки достался загородный дом. На момент открытия наследства гражданин А. состоял в браке с гражданкой Б. Дом в момент оформления наследства и следующие несколько лет находился в плачевном состоянии, но за долгие годы совместного проживания супруги А. и Б. вложили в его ремонт достаточно приличную сумму. И на момент развода спустя 10 лет дом фактически был капитально отремонтирован за счет общих средств супругов.

По закону дом является личной собственностью гражданина А., так как достался ему в наследство. Но статья 37 Семейного кодекса РФ устанавливает, что если в имущество одного из супругов были вложены средства, которые значительно увеличивают стоимость этого имущества (будь то капитальный ремонт, переоборудование и так далее), то такое имущество может быть признано общим. И поделено оно будет, соответственно, на началах равенства долей.

Читать еще:  Верховный суд рассказал, как получить бесхозяйную недвижимость

Поэтому в приведенном нами примере в случае решения спора через суд можно доказать, что загородный дом должен
быть разделен в равных долях, поскольку с учетом вложенных в него общих денежных средств он стал общей совместной собственностью.

Хотим обратить ваше внимание также и на такой момент. Общими вложениями могут быть не только деньги, но и труд. Например, если привести зеркальный вышеизложенному случай, когда дом в наследство достается жене, а муж впоследствии вкладывает в его капитальный ремонт свой труд и свое время, то ситуация не изменится. Этот дом также должен быть признан общей совместной собственностью супругов.

Подробнее о совместном и личном имуществе супругов можно узнать из видео ниже:

Соглашение о разделе

Перевести наследство из статуса личного имущества супругов в статус общей совместно собственности можно также при помощи соглашения о разделе имущества супругов. Этот документ сродни брачному договору, и в нем определяется, какие вещи кому из супругов принадлежат.

Поэтому муж и жена, предварительно договорившись между собой по всем условиям, могут в частности в таком соглашении прописать, что доставшееся по наследству собственность каждому из них также делится поровну, как и прочие вещи, которые были совместно нажиты в браке.

Разница между брачным договором и соглашением о разделе заключается в том, что первый определяет правовой статус любых вещей: и тех, которые есть в наличии здесь и сейчас, и тех, которые могут появиться в будущем. Соглашение о разделе такой возможности не дает, а определяет статус только той собственности, которой обладают муж и жена на день подписания такого соглашения.

Подведем итоги

Итак, мы установили, что по общему правилу наследство не является общей совместной собственностью супругов.
Иными словами, если в период брака муж или жена получают какую-то собственность по наследству (по завещанию или по закону – не важно), то такое имущество считается исключительной личной собственностью того, кому оно досталось по наследству.

Однако в некоторых случаях супруги могут изменить это правило установленное законом. Мы выяснили, что есть три способа: два добровольных и один принудительный.

Принудительный способ работает тогда, когда в спорную вещь были вложены достаточные общие средства или средства того из супругов, который не являлся изначально собственником данной вещи. При этом такими средствами могут выступать не только деньги, но и сам труд, материалы, иное имущество. И если итоговая стоимость вещи существенно возросла благодаря таким вложениям, второй супруг может претендовать на то, чтобы эта вещь была признана в судебном порядке общей совместной собственностью и была поделена на началах равенства долей мужа и жены.

Два оставшихся способа являются добровольными. Первый – это заключение брачного договора, в котором стороны определяют для себя, что даже те вещи, которые достаются каждому из супругов по наследству, являются общей собственностью.

Наконец, третий способ — заключение соглашения о разделе имущества супругов, в котором муж и жена могут предусмотреть аналогичные вышеописанным правила. Однако разница между брачным договором и соглашением о разделе заключается в том, что первый распространяет свое действие на любые вещи, даже те, которых нет в наличии, и которые могут появиться в будущем. Соглашение о разделе возможно только в отношении тех вещей, которые имеются здесь и сейчас.

О том, как наследуется совместно нажитое имущество супругов после смерти одного из них, объясняется на следующем видео:

Как наследуется совместно нажитое имущество после смерти одного из супругов?

Нажитое супругами во время брака имущество является их совместной собственностью, за исключением случаев, когда в брачном договоре прописаны другие положения либо супруги заключили соглашение о разделе имущества (ст. ст. 33 — 34, 38 СК РФ; ст. 256 ГК РФ).

По общему правилу к общему имуществу супругов относятся:

  • доходы каждого из супругов от трудовой, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, а также пенсии, пособия и другие денежные выплаты, которые получены супругами и не имеют специального целевого назначения, например суммы материальной помощи;
  • движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения и в другие коммерческие организации, которые приобретены за счет общих доходов супругов;
  • любое другое имущество, которое супруги нажили в период брака. При этом не имеет значения, на имя кого из супругов оно приобретено, на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.

При этом имущество, полученное одним из супругов во время брака по наследству или в качестве дара, а также вещи индивидуального пользования, кроме драгоценностей и других предметов роскоши, не являются совместно нажитым имуществом (ст. 36 СК РФ).

Переживший супруг сохраняет право на часть общего имущества, которое нажито во время брака с наследодателем. Доля умершего супруга в таком имуществе входит в состав наследства и переходит к наследникам (ст. 1150 ГК РФ). По общему правилу при определении долей в общем имуществе супругов их доли признаются равными.

Например, если у супругов есть квартира в совместной собственности, в наследственную массу включается только доля, составляющая 1/2 квартиры умершего супруга. Оставшаяся 1/2 доли в праве собственности на квартиру сохраняется за пережившим супругом. При этом переживший супруг вправе подать заявление об отсутствии его доли в имуществе, приобретенном во время брака. Тогда все это имущество войдет в состав наследства (п. 33 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9).

Для принятия в наследство совместно нажитого имущества после смерти одного из супругов рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

Шаг 1. Выясните, составлялось ли завещание

При наличии завещания, удостоверенного нотариусом или другим уполномоченным лицом, доля в совместном имуществе супругов распределяется в соответствии с распоряжением наследодателя (ст. ст. 1118 — 1119 ГК РФ).

Исключением из принципа свободы завещания является правило об обязательной доле в наследстве. В соответствии с ним завещатель не может лишить права на наследование своих несовершеннолетних или нетрудоспособных детей, нетрудоспособного супруга и родителей, а также своих нетрудоспособных иждивенцев, то есть всех лиц, находящихся на содержании наследодателя. Независимо от содержания завещания они вправе получить не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию (ст. 1149 ГК РФ).

Шаг 2. Учтите особенности наследования по закону (если завещание не составлялось)

Если умерший супруг не составил завещание, наследование осуществляется по закону.

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности (ст. 1141 ГК РФ). Лица, указанные в одной очереди, наследуют в равных долях, за исключением наследников по праву представления. При отсутствии наследников одной очереди к наследованию призываются наследники следующей очереди. Наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители наследодателя, которые чаще всего наследуют имущество (ст. 1142 ГК РФ).

Если между наследниками нет спора, отсутствуют решение суда и брачный договор, в наследственную массу включается половина всего совместно нажитого супругами имущества (ст. 39 СК РФ). Далее эта половина наследуется пережившим супругом единолично или пережившим супругом и другими наследниками первой очереди. В этом случае наследство распределяется между ними в равных долях.

Когда кто-то из наследников по закону умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем, доля переходит к потомкам и делится поровну (п. 1 ст. 1146 ГК РФ). Например, после смерти матери и сына дети сына получат по 1/2 доли наследственной массы.

Шаг 3. Примите наследство

Для принятия наследства необходимо подать нотариусу по последнему месту жительства наследодателя заявление о принятии наследства или заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство (ст. 1153 ГК РФ). Вид заявления наследник выбирает по своему усмотрению. Обычно в заявлении о принятии наследства пишется просьба выдать свидетельство о праве на наследство. В таком случае не потребуется представления отдельного заявления о выдаче свидетельства. Если вы подаете заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, то наследство считается принятым вами даже при отсутствии отдельного заявления о принятии наследства (п. 1 разд. IX Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утв. Решением Правления ФНП от 27 — 28.02.2007, Протокол N 02/07; п. п. 18 — 20 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утв. Правлением ФНП 28.02.2006).

Уточнить контактные данные нотариуса нотариального округа, в котором был зарегистрирован умерший, можно в нотариальной палате соответствующего территориального образования (ст. 123.16-3 ГК РФ).

По общему правилу принять наследство можно в течение шести месяцев со дня открытия наследства (п. 1 ст. 1154 ГК РФ; п. 42 Методических рекомендаций от 28.02.2006). Временем открытия наследства является момент смерти гражданина (п. 1 ст. 1114 ГК РФ). Соответственно, днем открытия наследства следует считать дату, на которую приходится момент смерти наследодателя, то есть дату его смерти.

Если этот срок пропущен, возможны иные варианты приобретения наследства: восстановление пропущенного срока или признание права на наследственное имущество в судебном порядке, а также признание наследника вступившим в наследство всеми иными наследниками путем подачи соответствующего заявления нотариусу (ст. 1155 ГК РФ; п. п. 43, 44 Методических рекомендаций от 28.02.2006).

Шаг 4. Подготовьте необходимые документы и представьте их нотариусу

Это нужно для того, чтобы нотариус мог выдать свидетельство о праве на наследство. Так, для совершения нотариального действия потребуются следующие документы и сведения, подтверждающие (ст. ст. 72, 73 Основ законодательства РФ о нотариате; п. 14 разд. IX Методических рекомендаций от 27 — 28.02.2007):

  • факт, момент и место смерти наследодателя (например, свидетельство о смерти, выданное органами ЗАГС);
  • основания для призвания к наследованию: завещание (при наследовании по завещанию) или, например, свидетельство о заключении брака (при наследовании по закону);
  • принадлежность наследодателю имущества на праве собственности (например, свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество, выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН, до 01.01.2017 — ЕГРП)). Следует учитывать, что сведения из ЕГРН, содержащие, в частности, данные о правах наследодателя на наследственное имущество, нотариус запрашивает самостоятельно в течение трех рабочих дней со дня вашего обращения. При этом нотариус не вправе от вас требовать представления таких сведений (ст. 47.1 Основ законодательства РФ о нотариате; ч. 14 ст. 62 Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ);
  • стоимость имущества, которая может подтверждаться независимой оценкой соответствующих организаций. Однако это не означает, что нотариус вправе требовать с наследников документы, выданные такими организациями. Например, стоимость квартиры может быть подтверждена документами, выданными БТИ, в которых будет указана ее инвентаризационная стоимость.

Кроме того, за выдачу свидетельства о праве на наследство необходимо уплатить госпошлину (или нотариальный тариф — при обращении к частному нотариусу), размер которой зависит от доли в праве собственности на квартиру (пп. 22 п. 1 ст. 333.24, пп. 3 п. 1 ст. 333.25 НК РФ; ст. 22 Основ законодательства РФ о нотариате).

Размер госпошлины (нотариального тарифа) за выдачу нотариусом свидетельства о праве на наследство:

— родным и усыновленным детям, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам наследодателя — 0,3% стоимости наследуемого имущества, но не более 100 000 руб.;

— другим наследникам — 0,6% стоимости наследуемого имущества, но не более 1 000 000 руб.

Читать еще:  Акт приема передачи имущества (образцы)

От уплаты госпошлины освобождаются, в частности, наследники, не достигшие совершеннолетия ко дню открытия наследства, а также лица при наследовании квартиры, если они проживали совместно с наследодателем на день его смерти и продолжают проживать в этой квартире после его смерти ( пп. 22 п. 1 ст. 333.24 , п. 5 ст. 333.38 НК РФ).

Нотариус вправе потребовать другие документы, так как исчерпывающего перечня необходимых документов не существует.

Шаг 5. Получите свидетельство о праве на наследство

Получить свидетельство о праве на наследство можно по истечении шести месяцев с момента смерти наследодателя. Нотариус выдает его, если вы представили все необходимые документы.

Он может выдать свидетельство до истечения указанного срока, если нет сомнений по поводу количества лиц, обратившихся за свидетельством о праве на наследство, и других возможных наследников (ст. 1163 ГК РФ).

Приведенный порядок оформления наследственных прав на долю в общем имуществе супругов одинаков для всех видов имущества — от недвижимости до денежных вкладов. Однако для оформления в наследство некоторых видов имущества, например долей в уставном капитале организаций, нужно следовать правилам, учитывающим специфику конкретного вида имущества (Методические рекомендации по теме «О наследовании долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью» (утв. на заседании Координационно-методического совета нотариальных палат ЮФО, С-К ФО, ЦФО РФ 28 — 29.05.2010)).

Как принять наследство? Узнать →

Кому полагается обязательная доля в наследстве? Узнать →

Кого и в какой очередности призывают к наследованию по закону? Узнать →

Как унаследовать долю в уставном капитале ООО? Узнать →

Наследование совместно нажитого имущества

Наследственные дела, как правило, отличаются сложностью. Даже, когда количество наследников невелико, их право на наследство доказать бывает непросто. Также сложности возникают с распределением конкретных долей при наследовании совместно нажитого имущества супругов, которое необходимо отделить от личной собственности наследодателя.

Что такое совместно нажитое имущество

По общему правилу Семейного кодекса имущество, которое супруги приобрели в браке, считается их совместной собственностью. Законный режим может быть изменен брачным договором, если такой был составлен партнерами перед свадьбой или позднее, в период брака. В состав такого имущества включаются:

  • денежные доходы мужа и жены: заработная плата, пенсии, пособия, доходы от предпринимательской, интеллектуальной деятельности;
  • недвижимость, вещи, предметы, ценные бумаги, купленные во время совместного проживания;
  • любое другое имущество: доли в уставном капитале ООО, паи в кооперативы, вклады в банке.

Не имеет значения, на кого формально оформлена собственность, она в любом случае принадлежит супругам в равных долях. Исключением считаются вещи, подаренные каждому из них лично, приобретенные до заключения брака или полученные по наследству.

Переживший супруг имеет право на получение половины совместно нажитого имущества после смерти одного из партнеров. Доля умершего, в свою очередь входит в состав наследства и распределяется между наследниками согласно завещанию, а в его отсутствие — по закону.

Пример. Имущество, совместно нажитое супругами, включает квартиру, земельный участок, автомобиль. Общая стоимость его составляет 6 млн рублей. В семье двое детей, а также у мужа имеется сын от первого брака. После смерти супруга, жена имеет право на собственность в сумме 3 млн рублей. Доля мужа включается в наследственную массу и делится между 4-мя наследниками.

Права супруга при наследовании

Помимо того, что переживший супруг, имеет возможность выделить после смерти другого свою половину, он также входит в круг наследников первой очереди. При наследовании совместно нажитого имущества по закону его доля определяется наравне с другими наследниками. К первоочередным правопреемникам также относятся дети, родители, супруги умершего наследодателя.

Если умерший составил при жизни завещание, то наследство распределяется в соответствии с его распоряжением. Когда в документе указана не вся собственность, принадлежащая супругу, а только ее часть, переживший партнер получает право наследования одновременно по трем основаниям:

  1. он может выделить свою супружескую долю, или 1/2 имущества, нажитого в браке;
  2. получить часть, причитающуюся ему по завещанию;
  3. участвовать в распределении незавещанной собственности на равных с другими наследниками основаниях.

Когда наследники в завещании только перечислены без указания конкретных долей, все делится между ними поровну. Наследодатель может оставить по завещанию пережившему супругу полностью всю принадлежащую ему долю собственности, а также свою личную. Необходимо помнить, что правом наследования совместно нажитого имущества обладают только законные супруги, то есть брак должен быть зарегистрирован в органах ЗАГС.

Нередко возникает вопрос: имеет ли право бывшая жена требовать половины наследства? Судебная практика по этому вопросу неоднозначная. Часть судов принимает положительное решение в случае, когда супруги развелись, но не заключали соглашение о разделе семейной собственности. Иными словами, для них даже после развода сохраняется общий совместный режим владения имуществом. Вступление в повторный брак после смерти одного из партнеров не препятствует наследованию за умершим супругом.

Пример. Гражданин К. провел 8 лет в местах лишения свободы. После освобождения домой не возвращался, уехав в другой город. В феврале 2006 г. его законная супруга умерла, в мае того же года он вступил в повторный брак. В июле он получил свидетельство о праве на ½ часть наследства наравне со своим сыном от первой жены.

Выделение супружеской доли наследства

Чтобы выделить свою половину семейной собственности, переживший супруг должен обратиться к нотариусу по месту открытия наследства. Как правило, это район (город), где наследодатель проживал перед смертью. Реже, когда он не имел постоянной прописки, дело открывается по месту нахождения его недвижимости, например, квартиры.

По заявлению нотариус производит раздел собственности и выдает свидетельство о праве на супружескую половину (часть) наследства. Одновременно он сообщает об этом наследникам, которые обратились с заявлением о принятии наследства. Поскольку документ выдается только на совместно нажитое имущество, обратившийся к нотариусу супруг должен представить документы, свидетельствующие о приобретении собственности в период брака.

Если речь идет о недвижимости (дома, земля, жилые помещения), нотариус в течение одного дня после выдачи свидетельства направляет в органы Росреестра заявление о государственной регистрации права на имущество и о внесении изменений в ЕГРН. Выписка из Реестра поступает в нотариальную контору, нотариус заверяет ее и вручает собственнику.

Преимущественное право наследования

Кроме выделения супружеской доли, переживший партнер может использовать и другие способы увеличить свою долю при наследовании имущества умершего супруга. Это особенно важно, когда речь идет о квартире. Существует минимум два основания, которые можно использовать, чтобы оставить за собой жилое помещение полностью, а не делить долю в праве с другими наследниками:

  • если квартиру невозможно разделить в натуре (неделимая вещь) и переживший супруг имел долю в собственности на нее;
  • если муж и жена проживали вместе в жилом помещении на день смерти одного из них, и второй не имеет другого жилья.

В перечисленных случаях брачный партнер может заявить нотариусу о желании использовать свое преимущественное право наследования и получить квартиру полностью в счет своей доли наследства. Если ее стоимость превышает положенную ему часть, он должен выплатить другим претендентам денежную компенсацию.

Кроме того, допускается составление нотариального соглашения о разделе наследства по соглашению. Наследникам неудобно иметь доли в праве собственности на разные виды имущества, например, дом, гараж, квартиру земельный участок. По взаимному согласию они вправе разделить наследственное имущество как им удобно, в том числе, не соблюдая положенные по закону доли. При регистрации имущества на свое имя в Росреестре они должны предъявить свидетельство о праве на наследство и соглашение о его разделе.

Наследование по завещанию

Наследодатель может включить в завещание любое имущество и распределить его по своему усмотрению. Он может указать в нем лиц, которых он лишает права наследования за собой или просто не упоминать их. Во втором случае такие наследники все равно будут иметь право получить долю из незавещанной собственности согласно закону. Завещатель может оставить имущество гражданской жене или вообще посторонним людям, а также организации.

При этом наследодатель вправе распорядиться только половиной совместно нажитого имущества супругов и полностью своей личной собственностью. Так, например, если он имел денежные средства в банке и пополнял счет в период брака, вклад подлежит разделу. Принцип свободы завещания ограничивается требованием выделить обязательную долю некоторым категориям наследников:

  • нетрудоспособному супругу и родителям, если они являются инвалидами или достигли пенсионного возраста;
  • несовершеннолетним детям;
  • нетрудоспособным иждивенцам, которые находились на полном содержании умершего.

Таким образом, если переживший супруг является пенсионером или инвалидом, то помимо своей супружеской доли, он может претендовать на обязательную часть. Это ½ того, что бы досталось ему в случае наследования по закону. Обязательная доля выделяется сначала из незавещанного имущества, а если его недостаточно — из того, что указано в завещании.

Следует помнить: из любого наследства сначала выделяется супружеская доля, а затем наследственные по любому основанию. Законные муж или жена, пережившие наследодателя, участвуют в распределении его собственности на равных основаниях со всеми другими правопреемниками умершего гражданина.

Совместное завещание супругов

С недавнего времени у семейной пары появилась возможность составить совместное завещание. В нем они могут распорядиться порядком наследования, как совместно нажитого в браке, имущества, так принадлежащего каждому из них лично. Новое положение законодательства защищает права пережившего супруга. В документе можно предусмотреть, что в случае смерти одного из брачных партнеров, второй имеет право владеть и распоряжаться жилым помещением единолично вплоть до своей смерти, или проживать в нем, независимо от воли других наследников.

Каждое наследственное дело отличается своими нюансами, и многое зависит от того, насколько грамотно правопреемники умершего защищают свои права. Наша нотариальная контора исполняет все действия, связанные с оформлением наследства. График работы: с утра до позднего вечера, до 21.00 в будние дни, и до 20.00 в выходные. Обращайтесь к нам по телефону или оставьте заявку на сайте, чтобы записаться на прием и получить профессиональную консультацию нотариуса по наследственным делам.

Будние дни
с 10:00 до 21:00
Выходные дни
с 10:00 до 20:00

График работы в новогодние праздники

31 декабря с 11:00 до 18:00,
1 января с 14:00 до 18:00,
с 2-10 января включительно с 11:00 до 20:00

Или просто приходите без записи.

Вы можете попасть к нам в любое время без записи.

Также Вы можете позвонить к нам или задать вопрос через мессенджер

Считается ли наследство совместно нажитым имуществом супругов?

В период брака любой из супругов может получить наследство. Если объекты не представляют ценности, то проблем не возникнет. Но в отношении крупного имущества (квартиры, дома) у супругов может возникнуть спор при разводе. В статье мы рассмотрим, является ли наследство одного из супругов совместно нажитым имуществом, как признать наследство общим и могут ли дети претендовать на имущество, унаследованное родителями.

Понятие и примеры совместно нажитого имущества

Ст. 244 ГК РФ устанавливает понятие общей собственности. Это ситуация, когда 2 и более человек владеют одним неделимым объектом без выделения долей в праве собственности.

Ст. 33 СК РФ устанавливает, что если супруги не заключили брачный контракт или соглашение о разделе, то все имущество, купленное в браке на совместные средства считается общим.

То есть, если с момента регистрации брака до момента оформления развода муж и жена приобрели имущество, то оно считается общим, даже если оформлено только на одного из них.

Пример. Иван решил купить автомобиль на деньги, подаренные на свадьбу. Так как водительское удостоверение было только у него, он оформил право собственности на себя. Но в случае раздела имущества, транспортное средство будет делиться между супругами по ½ доле. Так как деньги, подаренные на свадьбу, считаются совместными.

Читать еще:  Департамент городского хозяйства

Совместным имуществом супругов будет считаться:

  • имущество, подаренное на свадьбу;
  • имущество, купленное в браке на общие деньги;
  • доходы каждого из супругов (зарплата, пенсия, пособия, материальная помощь);
  • доходы от предпринимательской деятельности.

На совместное имущество супругов распространяется право общей совместной собственности. Это означает, что каждый из них является полноправным владельцем объекта. А в случае раздела имущества, каждый из них может претендовать на ½ долю.

Унаследованное имущество – совместно нажитое?

Имущество, которое супруг получил по безвозмездной сделке считается личным (ст. 36 СК РФ). Наследование – это как раз безвозмездная сделка.

На объекты, полученные в наследство, не распространяются нормы о совместной собственности. За исключением случаев, когда оба супруга стали наследниками объекта.

Пример. Валентина завещала сыну и снохе квартиру. Супруги не стали ее делить и оформили в общую совместную собственность.

Как поделить наследство?

Однако в определенных ситуациях личное имущество можно поделить также, как и совместно нажитое. Для этого необходимо заключить:

  1. Брачный договор.
  2. Соглашение о разделе имущества.

Особенностью этих вариантов является добровольное согласие каждого из супругов на оформление раздела. В противном случае нотариус откажется удостоверять документ.

Брачный контракт

Договорной режим имущества супругов устанавливается гл. 8 СК РФ. Чтобы имущество делилось в браке и при разводе не так, как установлено законом, стороны могут заключить брачный контракт.

  1. Оформляется до регистрации брачного союза или в период официального брака.
  2. Если заключен до свадьбы, то вступает в силу только после официальной регистрации брака.
  3. Если заключен в период брака, то начинает действовать с даты, указанной в нем.
  4. Стороны могут поделить общее и личное имущество по своему усмотрению.
  5. Документ не может предусматривать условия о личных неимущественных отношениях и о детях.
  6. Документ действует в браке, а положения о разводе действуют и после расторжения брака.
  7. Контракт должен быть заверен у нотариуса.
  8. Договор может предусматривать раздел имущества, которое унаследовал или унаследует супруг.
  9. Если условия контракта ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное финансовое состояние, то он может быть оспорен в суде.

Таким образом, брачный договор может предусматривать раздел наследственного имущества одного из супругов с его согласия.

Пример. Виктория и Михаил заключили брачный договор. Они предусмотрели, что Михаил передает 1/3 долю унаследованной квартиры Виктории. А женщина вкладывает денежные средства из заработной платы в ремонт квартиры.

Соглашение о разделе

Если у супругов нет спора по поводу долей, то можно оформить соглашение. В соответствии со ст. 254 ГК РФ по умолчанию, супруги получают равные доли в общем имуществе. Но при разделе наследства, то есть личного имущества одного из супругов, стороны вправе самостоятельно определить размер долей.

  1. Заключается в течение брачного союза или не позднее 3 лет с момента оформления развода.
  2. Документ вступает в силу с момента нотариального удостоверения или с даты, указанной в соглашении.
  3. Соглашение может предусматривать раздел только того имущества, которое уже есть у супругов. То есть включить пункт о наследстве, которое только будет получено в будущем, нельзя.

Пример Алина получила в наследство от дедушки автомобиль. В период брака им постоянно пользовался ее муж. При разводе мужчина хотел оставить себе транспортное средство, но оно не относилось к совместной собственности. Тогда супруги решили, что автомобиль может забрать себе муж, но он отказывается в пользу жены от ½ доли в дачном доме.

Как признать наследство совместно нажитым?

В соответствии со ст. 37 СК РФ наследство может быть признано совместной собственностью, если стоимость унаследованной собственности значительно увеличилась за счет денег или труда второго супруга.

Как показывает судебная практика, сделать это непросто. Суды удовлетворяют требования заявителя только при наличии результатов строительно-технической экспертизы, которая указывает на увеличение стоимости жилья за счет произведенных улучшений. В противном случае доказать, что изменения увеличили стоимость, не получится.

Пример. Карина в браке получила в наследство квартиру. Жилье было старым и нуждалось в ремонте. Супруги установили электрический котел, вставили новую входную дверь и пластиковые окна. Также провели косметический ремонт. В результате внешний вид помещения сильно изменился. Так как Карина находилась в декретном отпуске, расходы на ремонт нес преимущественно супруг. Мужчина собрал все чеки (на 200 000 р.) и при разводе просил признать квартиру совместной. Но суд постановил, что лица, проживающие в квартире обязаны нести расходы на поддержание удовлетворительного технического состояния квартиры. Доказательства, что стоимость квартиры значительно увеличилась мужчина не предоставил, поэтому суд отказал в удовлетворении требований.

Как наследуется унаследованное имущество?

При гибели супруга, в состав наследственного имущества входит:

  • ½ доля от всего совместно нажитого имущества;
  • личное имущество и авторские права в полном объеме.

Таким образом, объекты, полученные в наследство, полностью входят в состав наследственной массы.

Пример. Кирилл получил в наследство квартиру. Они проживали в ней вместе с женой, Ульяной. От первого брака у мужчины было 2 детей. В период брака пара приобрела автомобиль, дачу, бытовую технику. После его смерти в состав наследственного имущества вошли: квартира, ½ доля на автомобиль и дачу. Бытовая техника передается наследнику, который жил вместе с покойным и пользовался ей. То есть супруга получила 1/3 долю квартиры, 4/6 доли автомобиля и дачи, бытовую технику, а дети по 1/3 доли в квартире и по 1/6 доле в автомобиле и даче.

Имеет ли ребенок право на долю в имуществе, которое унаследовал родитель?

Дети и родители не имеют прав на имущество друг друга. Поэтому, если ребенок становится наследником имущества, то родитель не может его продать или поменять по своему усмотрению. Продажа разрешена только в исключительных случаях и с согласия районного отдела опеки.

В случае смерти родителя и при отсутствии завещания, ребенок получает право на все его имущество в первоочередном порядке. В этом случае он может получить долю от объекта, который был ранее унаследован родителем. Но только если на момент смерти родитель продолжал быть собственником объекта.

Заключение эксперта

  1. Наследство, полученное в период официального брачного союза, не относится к совместной собственности.
  2. Разделить такое имуществом можно добровольно: через брачный договор или соглашение.
  3. Если супруг против раздела, то можно обратиться в суд. Но придется доказать, что истец сильно увеличил стоимость наследства за свои деньги или своим трудом.
  4. Дети не имеют право на наследство, которое получили мать или отец.

Можно сделать вывод, что ситуация с признанием наследства совместным имуществом непростая. Поэтому нужно сначала получить консультацию юриста. Специалисты нашего сайта всегда придут на помощь, просто оставьте заявку.

Договориться по-семейному

Важное толкование закона о наследстве сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. Она пересматривала решение местных судов, которые разбирались с долями умершего человека в общей семейной собственности супругов.

Определить долю отца попросил суд его сын от предыдущего брака. Отец истца умер, а его супруга не смогла договориться с взрослым сыном от предыдущего брака о разделе оставшегося наследства.

Такие семейные наследственные споры встречаются в практике всех без исключения судов. Они сложны, болезненны для участников спора и не дешевы. Да и по времени могут тянуться годами. Поэтому, оказавшись в похожей ситуации, важно понимать главные аргументы, которыми руководствуются самые грамотные судьи страны при разрешении подобных споров.

В иске, который в один из районных судов Башкирии принес гражданин, была просьба — определить доли своего отца в составе совместной собственности супругов. А еще сын попросил включить в состав наследства пай в гаражном кооперативе, половину доли в праве собственности на земельный участок и взыскать с вдовы половину стоимости автомобиля.

Сын в суде объяснил, что при жизни отца и его жены были куплены участок земли и автомобиль. А еще отец был членом гаражного кооператива, в который вступил еще до брака.

С заявлением о принятии наследства к нотариусу одновременно обратились вдова и сын. Но сыну нотариус объяснил, что участок он не наследует, так как земля оформлена на супругу умершего, а машина продана сразу после смерти наследодателя.

Районный суд, а позже и республиканский Верховный сыну отказали. Ему пришлось дойти до Верховного суда страны. Там в Судебной коллегии дело изучили и сказали, что и районный суд, и апелляция допустили ошибки при разрешении этого спора.

Вот что увидел в материалах этого дела Верховный суд РФ. Во время брака постановлением районной администрации женщине был предоставлен бесплатно в собственность участок земли — «для ведения садоводства». И право собственности на эти сотки зарегистрировано, как положено. Муж женщины умер спустя два года после регистрации земли.

Местные суды, когда отказывали сыну, сказали, что включить в состав наследства и отдать ему половину участка невозможно, так как на эти сотки не распространяется «режим совместной собственности». Потому как право собственности на землю возникло у гражданки «в порядке приватизации на безвозмездной основе, а совместные средства супругов на приобретение участка затрачены не были». С таким выводом Верховный суд не согласился и заявил, что судами «допущены существенные нарушения норм материального права». Вот какие это нарушения.

В статье 1112 Гражданского кодекса сказано, что в состав наследства входят вещи и имущество, принадлежащее человеку на день открытия наследства. В этот перечень входят и имущественные права. В статье 1150 того же кодекса говорится, что принадлежащее пережившему супругу по завещанию или по закону право наследования не умаляет его права на ту часть имущества, которая была совместной собственностью супругов. Доля умершего супруга в этом имуществе входит в состав наследства и переходит наследникам по 256-й статье Гражданского кодекса.

Верховный суд напомнил о постановлении своего пленума, специально посвященного делам о наследстве (от 29 мая 2012 года N 9). Там сказано, что в состав наследства после смерти человека, состоявшего в браке, входит его доля в семейном имуществе, причем независимо от того, на кого это имущество было оформлено, кто его покупал и платил за него. Исключение — условия брачного договора.

Из всех приведенных норм Верховный суд делает вывод — в нашем случае при определении доли сына на участок и включении этой доли в общее наследство юридически важным является определение правового режима этой собственности на день открытия наследства. То есть можно ли отнести участок к общему имуществу супругов или к личной собственности вдовы.

Семейный кодекс говорит, что к общему имуществу относится купленное на общие доходы движимое и недвижимое имущество — жилье, машины, мебель и так далее. И не важно, на кого оно записано и кто платил. Но то, что получено каждым супругом до брака или в браке в дар, по наследству или «по иным безвозмездным сделкам», это собственность каждого супруга в отдельности.

Верховный суд РФ не согласился с мнением районного суда, что полученная женщиной в собственность земля была передана ей администрацией района безвозмездно, значит, считается ее личной собственностью. Высокий суд заявил, что бесплатная передача органом местного самоуправления участка одному из супругов во время брака не может являться безусловным основанием, отнести сотки к личной собственности мужа или жены. Это противоречит Семейному и Гражданскому кодексам. Поэтому супружескую долю наследодателя на совместно нажитое имущество надо включить в наследство.

Местные суды должны теперь решить вопрос — относится ли участок земли к общему имуществу супругов с учетом разъяснений Верховного суда РФ.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector